El documento describe las principales corrientes de pensamiento jurídico, incluyendo el derecho natural (iusnaturalismo), el positivismo jurídico y la corriente sociológica. Explica que a lo largo de la historia, diferentes contextos históricos y sociales han dado más importancia a uno u otro enfoque. Asimismo, traza las características fundamentales y desarrollo de cada corriente, así como sus diferentes variantes y manifestaciones a través del tiempo.
Este documento presenta una guía de estudio sobre la historia del derecho mexicano prehispánico. Explica las diferentes culturas que habitaron el territorio mexicano y sus respectivos sistemas jurídicos, incluyendo los olmecas, mayas y aztecas. Describe la organización social, política y judicial de los aztecas, así como aspectos de su derecho familiar, penal y de tenencia de la tierra. El objetivo es que los estudiantes comprendan el origen de las instituciones jurídicas actuales a través del estudio de los hech
El documento describe los fines y valores de la ética y el derecho como la seguridad jurídica, la justicia y la paz social. Explica varios valores y principios fundamentales como la justicia, igualdad, libertad, paz, orden, seguridad, equidad, solidaridad y bien jurídico que orientan el cumplimiento de los deberes y están protegidos por el ordenamiento jurídico.
Contratos en la actualidad y en la epoca romana cuadro comparativo - dcho. ...Yojhan Paez
Cuadro comparativo sobre los contratos en el Derecho Romano y el Derecho Actual, teniendo en cuenta su definición y clasificación, se debe realizar con las leyes de Roma y las nuestras tomando como referencia la ley Civil, Como es actualmente y donde esta tipificado en la ley
El documento resume los principales conceptos de la ética profesional de los abogados. Explica que la filosofía del derecho se basa en la razón y no en la moralización. También destaca que el derecho regula la conducta humana y está vinculado a la ética. Finalmente, señala que el derecho se distingue de otras normas sociales por su carácter coercitivo.
Este documento resume las contribuciones clave de varios filósofos, pensadores y científicos a lo largo de la historia al desarrollo de la criminología, incluyendo a Isócrates, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino y Cesare Lombroso. Cubre desde la antigüedad hasta el siglo XX e identifica hitos como las primeras autopsias médico-legales en el siglo XIII y la publicación de la obra de Lombroso "El hombre delincuente" en 1876.
La ley es la única fuente del derecho penal. El documento discute las fuentes formales, reales e históricas del derecho en general y explica que la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina son las fuentes formales. Luego, señala que solo la ley constituye la fuente directa e inmediata del derecho penal, en conformidad con el principio de legalidad plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Finalmente, menciona algunos dogmas penales como nullum
El documento resume el desarrollo del derecho en la antigua Grecia. Los griegos sentaron las bases de conceptos jurídicos como la democracia y los derechos humanos. El derecho griego se desarrolló a través de la mitología, la filosofía y las diferentes polis. Sociedades como Esparta y Atenas experimentaron con diferentes sistemas políticos. Filósofos como Platón y Aristóteles hicieron importantes contribuciones a la teoría política y jurídica. La cultura griega tuvo una gran influencia en
El documento describe las principales corrientes de pensamiento jurídico, incluyendo el derecho natural (iusnaturalismo), el positivismo jurídico y la corriente sociológica. Explica que a lo largo de la historia, diferentes contextos históricos y sociales han dado más importancia a uno u otro enfoque. Asimismo, traza las características fundamentales y desarrollo de cada corriente, así como sus diferentes variantes y manifestaciones a través del tiempo.
Este documento presenta una guía de estudio sobre la historia del derecho mexicano prehispánico. Explica las diferentes culturas que habitaron el territorio mexicano y sus respectivos sistemas jurídicos, incluyendo los olmecas, mayas y aztecas. Describe la organización social, política y judicial de los aztecas, así como aspectos de su derecho familiar, penal y de tenencia de la tierra. El objetivo es que los estudiantes comprendan el origen de las instituciones jurídicas actuales a través del estudio de los hech
El documento describe los fines y valores de la ética y el derecho como la seguridad jurídica, la justicia y la paz social. Explica varios valores y principios fundamentales como la justicia, igualdad, libertad, paz, orden, seguridad, equidad, solidaridad y bien jurídico que orientan el cumplimiento de los deberes y están protegidos por el ordenamiento jurídico.
Contratos en la actualidad y en la epoca romana cuadro comparativo - dcho. ...Yojhan Paez
Cuadro comparativo sobre los contratos en el Derecho Romano y el Derecho Actual, teniendo en cuenta su definición y clasificación, se debe realizar con las leyes de Roma y las nuestras tomando como referencia la ley Civil, Como es actualmente y donde esta tipificado en la ley
El documento resume los principales conceptos de la ética profesional de los abogados. Explica que la filosofía del derecho se basa en la razón y no en la moralización. También destaca que el derecho regula la conducta humana y está vinculado a la ética. Finalmente, señala que el derecho se distingue de otras normas sociales por su carácter coercitivo.
Este documento resume las contribuciones clave de varios filósofos, pensadores y científicos a lo largo de la historia al desarrollo de la criminología, incluyendo a Isócrates, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino y Cesare Lombroso. Cubre desde la antigüedad hasta el siglo XX e identifica hitos como las primeras autopsias médico-legales en el siglo XIII y la publicación de la obra de Lombroso "El hombre delincuente" en 1876.
La ley es la única fuente del derecho penal. El documento discute las fuentes formales, reales e históricas del derecho en general y explica que la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina son las fuentes formales. Luego, señala que solo la ley constituye la fuente directa e inmediata del derecho penal, en conformidad con el principio de legalidad plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Finalmente, menciona algunos dogmas penales como nullum
El documento resume el desarrollo del derecho en la antigua Grecia. Los griegos sentaron las bases de conceptos jurídicos como la democracia y los derechos humanos. El derecho griego se desarrolló a través de la mitología, la filosofía y las diferentes polis. Sociedades como Esparta y Atenas experimentaron con diferentes sistemas políticos. Filósofos como Platón y Aristóteles hicieron importantes contribuciones a la teoría política y jurídica. La cultura griega tuvo una gran influencia en
Este documento es un extracto de un libro de derecho civil mexicano sobre bienes, derechos reales y sucesiones. Presenta las definiciones clásicas de patrimonio y sus elementos, y discute las teorías clásica y moderna del patrimonio. También explica las diferencias entre una universalidad jurídica y una universalidad de hecho en el contexto del patrimonio.
El documento describe aspectos clave del derecho germánico primitivo. Los pueblos germánicos se regían por el derecho consuetudinario y algunos códigos promulgados por reyes. Su derecho era más primitivo que el romano, propio de poblaciones seminómadas. La comunidad se organizaba en tribus o aldeas agrupadas en tres grupos y regidas por jefes o reyes.
El documento define el sistema jurídico como el conjunto de instituciones, normas, actitudes y creencias sobre el derecho que rigen en un país. Existen varios sistemas jurídicos en el mundo que pueden agruparse en familias con características comunes. El derecho comparado estudia las similitudes y diferencias entre los sistemas jurídicos para mejorar las leyes de cada país. Las principales familias jurídicas son la de derecho común, la neorromana, la socialista y los sistemas mixtos o híbridos.
Clasificacion de las obligaciones (i bimestre)UTPL UTPL
Este documento resume diferentes tipos de obligaciones civiles como obligaciones condicionales, a plazo, alternativas, facultativas, de género, solidarias, divisibles e indivisibles. También explica las características de las obligaciones civiles y meramente naturales, y las obligaciones con cláusula penal.
Los contratos como fuentes de las obligaciones en el Derecho Romanodanny rondon
Este documento describe los contratos como fuentes de las obligaciones en el derecho romano. Explica que los contratos son actos jurídicos bilaterales que generan obligaciones civiles. Distingue entre contratos nominados e innominados, y describe varios contratos nominados como la compraventa, el comodato, el depósito y la sociedad. También explica algunos contratos innominados como la permuta y el aestimatum.
El documento habla sobre la libertad de posesión y portación de armas en México según el artículo 10 de la Constitución. Establece que los ciudadanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y defensa legítima, pero la portación de armas fuera del domicilio está regulada por la ley y requiere una licencia. También describe los tipos de armas permitidas y el proceso para manifestar la posesión o solicitar una licencia de portación.
El documento habla sobre conceptos clave de la criminología clínica como capacidad criminal, adaptabilidad social y personalidad criminal. Explica que la criminología clínica establecía un tratamiento para el delincuente basado en su comportamiento y diagnóstico médico, psicológico, psiquiátrico y social para conocer su grado de peligrosidad y lograr la rehabilitación. Además, menciona que Sigmund Freud creó procedimientos terapéuticos en 1896 para buscar un tratamiento a los problemas psíquicos.
Este documento discute la importancia de la tecnología en el campo del derecho. Explica que el derecho debe evolucionar junto con los avances tecnológicos para adaptarse a los cambios sociales. También describe cómo la tecnología facilita el trabajo de abogados y juristas al proveer herramientas para automatizar procesos e investigar leyes y casos previos. Finalmente, argumenta que es crucial que el derecho esté al día con la tecnología para traer mejoras y abordar temas emergentes.
La posesión se clasifica en regular e irregular. La posesión regular requiere justo título y buena fe, mientras que la posesión irregular carece de uno de estos elementos. Existen acciones posesorias para conservar o recuperar la posesión de bienes, como la acción de restablecimiento para restaurar la cosa al estado anterior al despojo. El dominio es el poder absoluto sobre una cosa de forma perpetua, pero con limitaciones legales.
Este documento describe brevemente el origen y desarrollo histórico de los registros y el notariado. Explica que los escribas en las civilizaciones antiguas ya registraban y documentaban información importante. Luego describe algunos sistemas registrales como el australiano, alemán, francés y venezolano. Finalmente define el derecho registral y sus características e instituciones principales como los registros públicos y notarías.
Este documento describe varias escuelas penales y sus principios. Las tres principales escuelas son: 1) la Escuela Clásica con representantes como Beccaria, que ve el delito como una declaración jurídica y la pena como retribución; 2) la Escuela Positivista con representantes como Lombroso, que ve al delincuente como anormal y la pena como rehabilitación; y 3) la Tercera Escuela que ve el delito como fenómeno natural y social y la pena como intimidación. Otras escuelas descritas son la Socioló
Este documento presenta un cuadro comparativo de los artículos del Código Procesal Penal vigente y del Código Procesal Penal aprobado que entrará en vigor en octubre de 2010. Algunas de las diferencias más importantes son que el nuevo código incluye principios como la dignidad humana y el principio acusatorio, y amplía garantías como la presunción de inocencia y la inviolabilidad de la defensa.
Tratado elemental de derecho romano petitJosé Gonzalez
Este documento presenta un prólogo a la 23a edición de un tratado elemental de derecho romano. En 3 oraciones resume que el prólogo describe cómo el estudio del derecho romano ha evolucionado de un enfoque dogmático a uno histórico, siguiendo el desarrollo de las instituciones romanas a lo largo de los tiempos; explica que el derecho romano, aunque no es ley vigente, sigue siendo fuente del derecho moderno; y resalta cómo autores modernos han renovado el estudio del derecho romano al volver a las
Este documento describe tres derechos reales: el usufructo, el uso y la habitación. Define el usufructo como el derecho a usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma o sustancia. El uso se limita al uso de los bienes sin alterarlos y es intransmisible, mientras que la habitación otorga el derecho a habitar gratuitamente algunas piezas de una casa de forma intransmisible y temporal.
La criminología se relaciona con otras ciencias como el derecho penal, la biología, la psiquiatría, la antropología, la medicina legal y la sociología debido a que comparten el objeto de estudio del delito. Sin embargo, la criminología pretende ser una ciencia naturalista, mientras que el derecho penal es normativo. Las otras ciencias se utilizan para determinar factores como posibles alteraciones psiquiátricas, influencias del delito, o aspectos médicos forenses.
El Parentesco, Derecho Romano, Abg. Marvin EspinalMarvin Espinal
El documento define el parentesco como la relación entre personas que descienden de un mismo tronco o están unidas por vínculos de sangre, adopción o matrimonio. Explica que existen tres formas de parentesco - consanguinidad, afinidad y civil - y que el parentesco determina derechos como la pensión alimenticia y la herencia. Además, señala que el Código de Familia de Honduras regula el parentesco y reconoce estas tres clases de parentesco.
Tema 18: El Arbitraje Comercial Internacional. Régimen legal en Venezuela y 1...Franklin396
El documento trata sobre el arbitraje comercial internacional y la cooperación judicial internacional en Venezuela. Explica las características del arbitraje comercial internacional según la ley venezolana y la Convención de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional. También describe los requisitos para el reconocimiento de sentencias extranjeras, el proceso de exequatur, y los mecanismos de cooperación judicial internacional como exhortos y cartas rogatorias.
Este documento presenta conceptos fundamentales sobre litigio y proceso. Explica que el litigio es un conflicto de intereses entre partes, mientras que el proceso es un medio para resolver el litigio. Luego expone las diferencias entre proceso, juicio, litigio y procedimiento. Finalmente, analiza conceptos como pretensión, acción y elementos del litigio.
Este documento resume la clasificación de bienes según el Código Civil para el Distrito Federal de México. Define cosa y bien, y describe las clasificaciones doctrinales de bienes. Explica que los bienes se clasifican como muebles e inmuebles, fungibles o no fungibles, y de dominio público o privado según el Código. Finalmente, analiza las categorías de bienes vacantes y mostrencos y los procedimientos legales asociados.
Este documento resume el matrimonio en el derecho romano. Explica que el matrimonio romano creaba una unión entre el marido y la mujer y los unía legal y espiritualmente. Detalla los diferentes tipos de matrimonio romano, como el cum manu y el sine manu, y los requisitos y rituales para cada uno. También cubre temas como la dote, los impedimentos matrimoniales, la disolución del matrimonio a través del divorcio, y compara el matrimonio romano con el matrimonio en Venezuela.
Santo Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII, una época de transición entre el feudalismo y el surgimiento de la burguesía. Fue influenciado por Aristóteles y defendió la distinción pero armonía entre la fe y la razón. Consideró que la sociedad civil es natural en el hombre y surge para satisfacer sus necesidades mediante la familia y la ciudad. Sostuvo que la autoridad política proviene de Dios y los hombres, y su objetivo es lograr el bien común. Distinguió entre leyes naturales, eternas, divinas y human
Este documento trata sobre la filosofía de la justicia. Resume la evolución histórica del concepto de justicia desde Platón hasta Kant, destacando la noción aristotélica de justicia como virtud de dar a cada uno lo suyo, adoptada por el derecho romano y Santo Tomás. Explica que desde Ockham la justicia pasó a significar las condiciones que garantizan el poder legítimo de cada individuo sobre sus derechos, entendidos como facultades protegidas por el sistema. Finalmente, señala que para Hobbes y los posit
Este documento es un extracto de un libro de derecho civil mexicano sobre bienes, derechos reales y sucesiones. Presenta las definiciones clásicas de patrimonio y sus elementos, y discute las teorías clásica y moderna del patrimonio. También explica las diferencias entre una universalidad jurídica y una universalidad de hecho en el contexto del patrimonio.
El documento describe aspectos clave del derecho germánico primitivo. Los pueblos germánicos se regían por el derecho consuetudinario y algunos códigos promulgados por reyes. Su derecho era más primitivo que el romano, propio de poblaciones seminómadas. La comunidad se organizaba en tribus o aldeas agrupadas en tres grupos y regidas por jefes o reyes.
El documento define el sistema jurídico como el conjunto de instituciones, normas, actitudes y creencias sobre el derecho que rigen en un país. Existen varios sistemas jurídicos en el mundo que pueden agruparse en familias con características comunes. El derecho comparado estudia las similitudes y diferencias entre los sistemas jurídicos para mejorar las leyes de cada país. Las principales familias jurídicas son la de derecho común, la neorromana, la socialista y los sistemas mixtos o híbridos.
Clasificacion de las obligaciones (i bimestre)UTPL UTPL
Este documento resume diferentes tipos de obligaciones civiles como obligaciones condicionales, a plazo, alternativas, facultativas, de género, solidarias, divisibles e indivisibles. También explica las características de las obligaciones civiles y meramente naturales, y las obligaciones con cláusula penal.
Los contratos como fuentes de las obligaciones en el Derecho Romanodanny rondon
Este documento describe los contratos como fuentes de las obligaciones en el derecho romano. Explica que los contratos son actos jurídicos bilaterales que generan obligaciones civiles. Distingue entre contratos nominados e innominados, y describe varios contratos nominados como la compraventa, el comodato, el depósito y la sociedad. También explica algunos contratos innominados como la permuta y el aestimatum.
El documento habla sobre la libertad de posesión y portación de armas en México según el artículo 10 de la Constitución. Establece que los ciudadanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y defensa legítima, pero la portación de armas fuera del domicilio está regulada por la ley y requiere una licencia. También describe los tipos de armas permitidas y el proceso para manifestar la posesión o solicitar una licencia de portación.
El documento habla sobre conceptos clave de la criminología clínica como capacidad criminal, adaptabilidad social y personalidad criminal. Explica que la criminología clínica establecía un tratamiento para el delincuente basado en su comportamiento y diagnóstico médico, psicológico, psiquiátrico y social para conocer su grado de peligrosidad y lograr la rehabilitación. Además, menciona que Sigmund Freud creó procedimientos terapéuticos en 1896 para buscar un tratamiento a los problemas psíquicos.
Este documento discute la importancia de la tecnología en el campo del derecho. Explica que el derecho debe evolucionar junto con los avances tecnológicos para adaptarse a los cambios sociales. También describe cómo la tecnología facilita el trabajo de abogados y juristas al proveer herramientas para automatizar procesos e investigar leyes y casos previos. Finalmente, argumenta que es crucial que el derecho esté al día con la tecnología para traer mejoras y abordar temas emergentes.
La posesión se clasifica en regular e irregular. La posesión regular requiere justo título y buena fe, mientras que la posesión irregular carece de uno de estos elementos. Existen acciones posesorias para conservar o recuperar la posesión de bienes, como la acción de restablecimiento para restaurar la cosa al estado anterior al despojo. El dominio es el poder absoluto sobre una cosa de forma perpetua, pero con limitaciones legales.
Este documento describe brevemente el origen y desarrollo histórico de los registros y el notariado. Explica que los escribas en las civilizaciones antiguas ya registraban y documentaban información importante. Luego describe algunos sistemas registrales como el australiano, alemán, francés y venezolano. Finalmente define el derecho registral y sus características e instituciones principales como los registros públicos y notarías.
Este documento describe varias escuelas penales y sus principios. Las tres principales escuelas son: 1) la Escuela Clásica con representantes como Beccaria, que ve el delito como una declaración jurídica y la pena como retribución; 2) la Escuela Positivista con representantes como Lombroso, que ve al delincuente como anormal y la pena como rehabilitación; y 3) la Tercera Escuela que ve el delito como fenómeno natural y social y la pena como intimidación. Otras escuelas descritas son la Socioló
Este documento presenta un cuadro comparativo de los artículos del Código Procesal Penal vigente y del Código Procesal Penal aprobado que entrará en vigor en octubre de 2010. Algunas de las diferencias más importantes son que el nuevo código incluye principios como la dignidad humana y el principio acusatorio, y amplía garantías como la presunción de inocencia y la inviolabilidad de la defensa.
Tratado elemental de derecho romano petitJosé Gonzalez
Este documento presenta un prólogo a la 23a edición de un tratado elemental de derecho romano. En 3 oraciones resume que el prólogo describe cómo el estudio del derecho romano ha evolucionado de un enfoque dogmático a uno histórico, siguiendo el desarrollo de las instituciones romanas a lo largo de los tiempos; explica que el derecho romano, aunque no es ley vigente, sigue siendo fuente del derecho moderno; y resalta cómo autores modernos han renovado el estudio del derecho romano al volver a las
Este documento describe tres derechos reales: el usufructo, el uso y la habitación. Define el usufructo como el derecho a usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma o sustancia. El uso se limita al uso de los bienes sin alterarlos y es intransmisible, mientras que la habitación otorga el derecho a habitar gratuitamente algunas piezas de una casa de forma intransmisible y temporal.
La criminología se relaciona con otras ciencias como el derecho penal, la biología, la psiquiatría, la antropología, la medicina legal y la sociología debido a que comparten el objeto de estudio del delito. Sin embargo, la criminología pretende ser una ciencia naturalista, mientras que el derecho penal es normativo. Las otras ciencias se utilizan para determinar factores como posibles alteraciones psiquiátricas, influencias del delito, o aspectos médicos forenses.
El Parentesco, Derecho Romano, Abg. Marvin EspinalMarvin Espinal
El documento define el parentesco como la relación entre personas que descienden de un mismo tronco o están unidas por vínculos de sangre, adopción o matrimonio. Explica que existen tres formas de parentesco - consanguinidad, afinidad y civil - y que el parentesco determina derechos como la pensión alimenticia y la herencia. Además, señala que el Código de Familia de Honduras regula el parentesco y reconoce estas tres clases de parentesco.
Tema 18: El Arbitraje Comercial Internacional. Régimen legal en Venezuela y 1...Franklin396
El documento trata sobre el arbitraje comercial internacional y la cooperación judicial internacional en Venezuela. Explica las características del arbitraje comercial internacional según la ley venezolana y la Convención de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional. También describe los requisitos para el reconocimiento de sentencias extranjeras, el proceso de exequatur, y los mecanismos de cooperación judicial internacional como exhortos y cartas rogatorias.
Este documento presenta conceptos fundamentales sobre litigio y proceso. Explica que el litigio es un conflicto de intereses entre partes, mientras que el proceso es un medio para resolver el litigio. Luego expone las diferencias entre proceso, juicio, litigio y procedimiento. Finalmente, analiza conceptos como pretensión, acción y elementos del litigio.
Este documento resume la clasificación de bienes según el Código Civil para el Distrito Federal de México. Define cosa y bien, y describe las clasificaciones doctrinales de bienes. Explica que los bienes se clasifican como muebles e inmuebles, fungibles o no fungibles, y de dominio público o privado según el Código. Finalmente, analiza las categorías de bienes vacantes y mostrencos y los procedimientos legales asociados.
Este documento resume el matrimonio en el derecho romano. Explica que el matrimonio romano creaba una unión entre el marido y la mujer y los unía legal y espiritualmente. Detalla los diferentes tipos de matrimonio romano, como el cum manu y el sine manu, y los requisitos y rituales para cada uno. También cubre temas como la dote, los impedimentos matrimoniales, la disolución del matrimonio a través del divorcio, y compara el matrimonio romano con el matrimonio en Venezuela.
Santo Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII, una época de transición entre el feudalismo y el surgimiento de la burguesía. Fue influenciado por Aristóteles y defendió la distinción pero armonía entre la fe y la razón. Consideró que la sociedad civil es natural en el hombre y surge para satisfacer sus necesidades mediante la familia y la ciudad. Sostuvo que la autoridad política proviene de Dios y los hombres, y su objetivo es lograr el bien común. Distinguió entre leyes naturales, eternas, divinas y human
Este documento trata sobre la filosofía de la justicia. Resume la evolución histórica del concepto de justicia desde Platón hasta Kant, destacando la noción aristotélica de justicia como virtud de dar a cada uno lo suyo, adoptada por el derecho romano y Santo Tomás. Explica que desde Ockham la justicia pasó a significar las condiciones que garantizan el poder legítimo de cada individuo sobre sus derechos, entendidos como facultades protegidas por el sistema. Finalmente, señala que para Hobbes y los posit
Este documento presenta una investigación sobre la interpretación de la justicia planteada por Aristóteles y su aplicación en la sociedad actual. El objetivo general es determinar cómo Aristóteles entendía la justicia y cómo puede aplicarse en la sociedad de hoy. Entre los objetivos específicos se encuentran comprender el concepto de justicia según Aristóteles, identificar las bases de su pensamiento sobre este tema y establecer comparaciones entre su aplicación en la antigua Grecia y en la actualidad. El documento revisa el estado del arte sobre este tema y presenta
El documento resume el concepto de justicia según Platón en su obra La República. Se explica que Platón examina diferentes concepciones de justicia en el Libro I, incluyendo la de Céfalo, quien la define como devolver lo que se debe. Sócrates critica esta definición al señalar que las mismas acciones pueden realizarse de forma justa o injusta. El documento también analiza la perspectiva tradicional de Céfalo y su énfasis en el cumplimiento de deberes religiosos y legales.
El documento describe la misión y utilidad del derecho. La misión del derecho es regular la conducta humana en sociedad mediante el establecimiento de derechos y obligaciones. Su utilidad es organizar a la sociedad y mejorar la convivencia al garantizar la paz y armonía social a través del cumplimiento de las leyes. El derecho también tiene como fines principales la seguridad, la justicia, el bien común y la creación del Estado.
Sto. Tomás de Aquino aborda la ética desde una perspectiva aristotélica. Define la virtud como un hábito selectivo de la razón que guía al hombre a actuar de forma buena a través de la repetición de buenas acciones. La razón permite al hombre elegir la mejor conducta y fin, que de acuerdo a Sto. Tomás es la felicidad a través de la contemplación de Dios, no los bienes materiales. Sto. Tomás también distingue entre las virtudes morales e intelectuales y señala que la conducta humana debe bus
El documento discute la relación entre la teología y la filosofía, específicamente entre el conocimiento sobrenatural obtenido a través de la revelación y el conocimiento natural obtenido a través de la razón. Argumenta que aunque estos son dos órdenes distintos de conocimiento, no son contradictorios sino complementarios, y que la razón puede servir para aclarar los misterios de la revelación.
Para Platón, la justicia es la virtud fundamental sobre la que se basan todas las demás y se define como la armonía y el orden en el mundo y la sociedad. La justicia consiste en que cada persona y cada grupo social cumpla con su función propia. Platón consideraba que para que una sociedad sea justa, los gobernantes deben gobernar en virtud del bien común y no para su propio beneficio, y los menos favorecidos deben ser los más beneficiados por la organización política.
El documento resume la filosofía política de San Agustín a través de sus principales obras y pensamiento. Destaca que San Agustín critica la filosofía política pagana por no reconocer los límites humanos y el pecado original. Plantea la doctrina de las dos ciudades donde la Ciudad de Dios complementa pero no reemplaza la ciudad terrena. También examina las influencias de San Agustín en pensadores posteriores.
La Justicia como virtud alcanzó un perfil de especial relieve en las enseñanzas de Sócrates, como lo expone el profesor Vélez García, quien citando apartes del diálogo entre el filósofo y Gorgias, resalta cómo el pensamiento del filósofo se orienta siempre por un respeto absoluto a vivir y morir en la justicia y cómo para Sócrates no sólo el más grande de los males es la injusticia sino que aún, más feo es hacer la injusticia que sufrirla.
San Agustín fue uno de los padres de la iglesia más importantes del occidente. Nació en el 354 en Hipona en el norte de África. Se convirtió al cristianismo en el 386 influenciado por San Ambrosio. Fue ordenado obispo en Hipona donde fundó un monasterio y dedicó su vida a defender la fe cristiana contra herejías. Introdujo conceptos como la ley natural, la distinción entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena, y la naturaleza de la autoridad política como un servicio para guiar a la
El documento describe brevemente la vida y obras de Tomás de Aquino, una figura clave de la filosofía medieval. Explica que Tomás de Aquino trató de conciliar la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana, y que sus obras más importantes incluyen comentarios sobre Aristóteles y obras sistemáticas como la Suma Teológica. También resume las principales influencias aristotélicas en el pensamiento de Tomás de Aquino, como su interpretación del movimiento y su aceptación de las pruebas aristoté
Santo Tomás de Aquino ve al ser humano como una criatura compuesta de cuerpo y alma racional que ocupa un lugar intermedio entre los ángeles y el resto de la creación. Según Santo Tomás, el alma humana contiene facultades como el entendimiento y la voluntad que permiten al ser humano conocer a Dios y elegir libremente su conducta moral y social.
Cicerón fue un importante político, filósofo y orador romano del siglo I a.C. que introdujo las escuelas filosóficas griegas en Roma y creó un vocabulario filosófico en latín. Es reconocido por sus escritos humanistas, filosóficos y políticos, y sus cartas enviadas a Ático que describían la política y sociedad romana de la época y alcanzaron gran fama en la literatura europea.
El documento resume las principales ideas sobre derecho natural en las épocas Medieval, Moderna y Contemporánea. En la Edad Media, destaca la influencia de Santo Tomás de Aquino y su idea de que la ley natural es la participación de la criatura racional en la ley divina. En la Edad Moderna, autores como Hugo Grocio, Hobbes, Locke y Rousseau desarrollan teorías contractualistas. En la época Contemporánea surge el neoiusnaturalismo luego de la Segunda Guerra Mundial, enfocándose en normas morales y jurí
La escolástica y santo tomás de aquinoLore Frausto
El tomismo fue la corriente filosófica más influyente en la Edad Media, que buscó conciliar la filosofía de Aristóteles con la doctrina cristiana. Se basó en la revelación y tradición cristianas y vio a la filosofía como auxiliar de la teología. Entre sus mayores exponentes se encuentra Tomás de Aquino, quien desarrolló una síntesis del pensamiento antiguo y definó a la teología como la ciencia revelada por Dios.
Este documento explica cómo realizar correctamente el aforo de potreros para pastoreo. Define el aforo como la medición de la cantidad de pasto que puede producir un área de terreno, expresada generalmente en kg/m2. Explica que existen varios métodos para realizar el aforo, como el método de la cruz, el método del zigzag y el método del doble muestreo visual. Todos estos métodos toman múltiples submuestras que se pesan y promedian para obtener un valor estimado de la producción de pasto por metro
Libro Conciencia Moral y Accion Comunitacativazaidros1
Este documento resume cuatro ensayos incluidos en el libro "Conciencia Moral y Acción Comunicativa" de Jürgen Habermas. El primer ensayo analiza el papel de la filosofía como vigilante e intérprete. El segundo distingue entre ciencias sociales reconstructivas y comprensivas. El tercero provee notas sobre el programa de fundamentación de la ética del discurso. El cuarto propone que Habermas analiza la sociedad como formada por la racionalidad sustantiva del mundo de la vida y la racionalidad formal de los sistemas
1) El documento analiza las diferentes posturas filosóficas sobre la existencia de Dios durante la Edad Media, incluyendo las ideas de San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham.
2) Se discuten varias pruebas para demostrar la existencia de Dios, como los cinco caminos de Santo Tomás, basados en el principio de causalidad.
3) También se mencionan las revelaciones bíblicas sobre la creación del mundo por Dios y su existencia, según los relatos del Génesis.
1. El documento discute las diferencias entre filosofía del derecho, ciencia del derecho, moral y derecho. También cubre conceptos como norma jurídica, escuelas de pensamiento como el tomismo y el historicismo jurídico, y la distinción entre derecho positivo y derecho natural.
2. Explica las características de la filosofía del derecho, ciencia del derecho, moral y derecho. Además, define conceptos clave como norma jurídica, justicia y equidad.
3. Finalmente, resume las principales
El documento presenta información sobre diferentes temas relacionados con la filosofía del derecho. Explica que la filosofía del derecho busca un conocimiento absoluto y universal de lo jurídico, mientras que la ciencia del derecho se enfoca en el estudio e interpretación de un ordenamiento jurídico particular. También distingue entre moral, derecho y justicia, y describe diferentes escuelas de pensamiento como la escuela tomista, racionalista e historicista.
La ética de Tomás de Aquino se basa en la ley natural, que se deriva de la naturaleza humana y establece criterios prácticos para la acción. Según Tomás, el hombre tiene tendencias naturales como la conservación de la vida, la procreación y la búsqueda de la verdad y la vida en sociedad, de las cuales se deducen deberes morales. La ley natural es universal e inmutable, pero requiere leyes positivas que la concreten en cada sociedad, siempre que éstas no contradigan a la ley natural.
El documento trata sobre diferentes perspectivas éticas como la teleológica, deontológica y la moral autónoma de Kant. La ética teleológica sostiene que las acciones morales tienden al bien de la felicidad. Kant propone que la moralidad se basa en la autonomía de la voluntad y en actuar de acuerdo con máximas que puedan convertirse en leyes universales. El documento también discute la importancia del deber en la ética y define valores objetivos y subjetivos.
1) El documento introduce el tema de la ética y la moral en la medicina, explicando que la moral surge de las relaciones sociales y las normas de conducta establecidas por una sociedad.
2) Define la ética como la ciencia que estudia la moral, examinando los problemas morales desde un enfoque más general. Explica que cada profesión, incluida la medicina, desarrolla su propia ética profesional.
3) Resalta que la ética médica refleja los valores de una sociedad pero adaptados al ejercicio de la medicina
El documento resume tres corrientes filosóficas del derecho - iusnaturalismo, iuspositivismo e iusrealismo. El iusnaturalismo sostiene que existen principios morales universales que conforman el derecho natural. El iuspositivismo se basa en el método científico y considera al derecho como normas establecidas por el Estado. El iusrealismo ve al derecho como un fenómeno social e histórico.
Este documento define conceptos clave como ciencia, derecho, moral y sus relaciones. Explica que la ciencia del derecho estudia las normas jurídicas de un estado para regular la conducta humana. La moral guía sobre acciones correctas e incorrectas y influye en el desarrollo del derecho. Las normas morales son internas mientras que el derecho puede imponerse externamente. La ética personal se refiere a la individualidad y la ética profesional implica normas obligatorias.
Este documento trata sobre la ética y los valores. En primer lugar, define la ética como la ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. Luego, explica la relación de la ética con otras disciplinas como la psicología, la sociología y el derecho. También habla sobre los valores, señalando que existen diferentes concepciones sobre si son objetivos o subjetivos. Por último, analiza la dimensión ético-axiológica y su papel en la configuración de sujetos sociales.
El documento resume conceptos clave de ética como su definición y orígenes etimológicos, la moral y las acciones morales. También describe los valores éticos fundamentales como la dignidad, igualdad y justicia. Finalmente, presenta las principales teorías éticas como la de la virtud de Aristóteles, la ética deontológica de Kant y el utilitarismo de Bentham y Mill.
FILOSOFIA DEL DERECHO - una filosofiá del mañanamariovaldez59
Este documento presenta un resumen de las principales corrientes filosóficas del derecho como el iusnaturalismo, iuspositivismo e iusrealismo. También abarca la historia de la filosofía antigua y medieval, la dimensión jurídico-filosófica del hombre, los fines y valores del derecho como la justicia, seguridad y bien común. El objetivo es que los estudiantes analicen estas corrientes y conceptos filosóficos relacionados con el derecho.
Trabajo sobre el tema ii deontologia juridicaMagdali Perez
Este documento presenta información sobre los fundamentos de la deontología jurídica desde una perspectiva científica. Explica las relaciones entre la filosofía, la ética, la deontología jurídica y otras disciplinas como la ontología, la lógica, la moral, la teoría del conocimiento y la sociología jurídica. Además, define la ética como la ciencia que estudia el comportamiento humano y las reglas de conducta, y describe sus vínculos con la psicología y la pedagogía. El document
1. El documento discute la ética y la moral, explicando que la ética se refiere a principios de conducta y la moral a normas socialmente aceptadas. La ética busca determinar la rectitud de los actos humanos.
2. Define a la persona como un ser racional libre y responsable de sus acciones. La libertad humana permite elegir entre el bien y el mal.
3. Explica que la base antropológica de la ética depende de una visión correcta de la persona.
El documento describe las principales teorías subjetivistas y objetivistas sobre el fundamento del derecho. Entre las teorías subjetivistas se encuentran la Escuela Racionalista, que fundamenta el derecho en la razón pura, y la Escuela del Idealismo Trascendental de Kant, que lo fundamenta en las categorías mentales internas del sujeto. Entre las teorías objetivistas se menciona el Empirismo, que se basa en la experiencia. Finalmente, se describe la Teoría Pura del Derecho de Kelsen, que intenta separar el dere
Este documento resume los principales sistemas morales descritos por filósofos a lo largo de la historia, incluyendo el escepticismo, utilitarismo, pragmatismo, las éticas de Sócrates, Platón, Aristóteles, estoicos, epicúreos, Santo Tomás de Aquino y Kant, entre otros. Explica brevemente los principios fundamentales de cada sistema y concluye que los filósofos coincidían en que la ética y la moral deben guiar al individuo a ser una persona valiosa y útil para la sociedad de man
en el cual analizaremos los diferentes principios y teorías que expresadas por los diferentes filósofos de las diferentes eras , los cuales se estudian en la actualidad para tener una idea clara para comprender que es la ética y la moral y porque es importante valorar y conocer estos términos
Este documento presenta una introducción a la ética. Explica que la ética se refiere al carácter y costumbres de una persona, y que estos se forman a través de la repetición de actos. También discute las diferentes perspectivas filosóficas sobre la ética, incluyendo las visiones de Aristóteles, Platón, Kant y Hegel. Finalmente, define a la persona como el sujeto de la ética y explica que la ética evalúa los actos humanos libres y deliberados.
El documento analiza diferentes concepciones del concepto de derecho a través de la historia. Examina cómo el derecho ha evolucionado de estar relacionado con la imposición de la fuerza a adquirir principios como los derechos humanos. También discute si el derecho es un conjunto de normas, regula la conducta humana o las relaciones sociales. Finalmente, concluye que el derecho es una técnica que se materializa a través de normas para regular situaciones y establecer equidad, más que justicia.
El documento presenta una introducción a la ética de bienes. Explica que busca identificar el bien supremo humano como la persecución del fin característico del ser humano. Luego describe las principales teorías eudemonistas como la ética aristotélica basada en la virtud y felicidad, el utilitarismo que busca la mayor felicidad para el mayor número, y el iusnaturalismo de Santo Tomás que identifica el bien con la contemplación de Dios y las leyes naturales. El documento concluye que estas teorías comparten el objetivo de encontrar
El documento presenta una introducción a la ética de bienes. Explica que busca identificar el bien supremo humano como la prosecución del fin característico del hombre, aunque hubo interpretaciones diversas como la felicidad, la virtud o el placer. Luego describe las éticas eudemonistas de Aristóteles, que identifica el bien con la felicidad; el utilitarismo, que busca la utilidad y el éxito; y el iusnaturalismo de Santo Tomás, que vincula la felicidad a la contemplación de Dios y las leyes morales a la
La ética estudia conceptos como la moral, la virtud y el deber. Examina cómo justificar sistemas morales y aplicarlos a la vida personal y social. Las teorías éticas se basan en consecuencias, virtudes, intenciones u obligaciones. La ética aplicada analiza temas controvertidos como el aborto y la eutanasia.
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1. 1
APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA JUSTICIA DE SANTO TOMAS DE
AQUINO AL DERECHO
Presentado por:
LAURA FIGUEROA ARREGOCES
ADRIANA MARTINEZ MEJIA
KARINA TERAN VASQUEZ
Docente
ROSARIO JOAQUIN REALES
CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ
PROGRAMA DERECHO
II SEMESTRE
BARRNQUILLA
2015
2. 2
CONTENIDO
Pág.
1. Título 3
2. Planteamiento y formulación del problema 4
2.1. Planteamiento 4
2.2. Formulación 6
3. Objetivos 7
3.1. Objetivo General 7
3.2. Objetivos Específicos 7
4. Justificación 8
5. Marco Referencial 9
5.1. Marco Histórico 9
5.2. Marco Teórico 12
5.2.1. Existencia y acción humana libre 12
5.2.2. Acción humana y vida personal 16
5.2.3. Acción humana y vida social 18
5.2.4. Acción humana ateritiva y educación 20
5.2.5. El derecho como cosa 23
6. Metodología 33
6.1. Tipo de investigación 33
6.2. Fuentes de información 33
6.3. Población y muestra 33
7. Impacto 34
8. Delimitación 35
9. Cronograma 36
Bibliografía
4. 4
2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los escolásticos eran teólogos y, por tanto, sus preocupaciones primarias
no eran las cuestiones jurídicas y políticas. No obstante, al estudiar la teología
moral debían referirse a las virtudes y al hacerlo no tenían más remedio que tratar
de la justicia y, por tanto, del derecho. En este ámbito, el dominico Tomás de
Aquino realizó aportaciones especialmente interesantes. Puede ser considerado el
principal expositor teórico de la que hemos llamado mentalidad romanista. Por otra
parte, la actitud de Tomás se debe también a su aristotelismo ético (Rodríguez
Puerto, 2009)
Según Rodríguez Puerto (2009) Santo Tomás de Aquino trató las
cuestiones jurídicas al estudiar, dentro de la Teología moral, la virtud de la justicia.
Para Tomás el comportamiento virtuoso es la conducta humana excelente; y esa
excelencia es medida de acuerdo con los diversos fines de la vida humana. Él
adopta una consideración teológica del ser humano, y entiende que la naturaleza
de lo humano consiste en tender siempre hacia la perfección de sus diferentes
posibilidades. Esas posibilidades se despliegan en diversas facetas y a cada una
de ellas les corresponde una virtud. Dicho más precisamente, la virtud es el hábito
para comportarse de forma excelente en determinado ámbito de la vida. La
excelencia moral es el comportamiento correcto en las diferentes situaciones
vitales. Las virtudes o hábitos excelentes varían según una serie de problemas
típicos de la vida humana: ese despliegue es variado y se refiere a las diferentes
situaciones por las que pasa el ser humano; esa finalidad, la consecución de un
resultado afín a lo exigido por la naturaleza, es el objeto de la virtud; sirve de
medida para conocer si un comportamiento concreto es virtuoso.
Los fines humanos tienen una entidad que no obedece al capricho o arbitrio
de cada individuo y constituyen las metas de una vida auténticamente humana.
Tienen, aunque Tomás no utilice esta expresión, una base racional que toda
persona inteligente deberá aceptar. Los asuntos humanos son variables y
5. 5
circunstanciales, por eso la objetividad de los bienes y fines de la vida ha de tener
en cuenta esa mudanza. El que el comportamiento virtuoso depende en cierto
grado de las circunstancias del problema y de la persona en cuestión no implica
que lo bueno o lo malo sean cuestiones subjetivas, dependientes del capricho. Al
contrario, el ser humano cuenta con baremos objetivos para obtener respuesta a
los requerimientos morales: preceptos de origen diverso que establecen las
medidas del comportamiento razonable. El criterio más básico es el de la finalidad.
Tomás parte de la creación divina como fundamento de lo existente. Esa creación
otorga a la realidad un orden y sentido que el hombre, creado inteligente por Dios,
es capaz de entender hasta cierto punto (Rodríguez Puerto, 2009)
Tomás de Aquino sostiene que Dios proporciona las directrices últimas,
pero al mismo tiempo crea al hombre como ser autónomo capaz de elaborar las
normas a partir de las circunstancias y características del momento en el que vive.
Dicho de otra forma, el mundo moral no está completamente conformado por Dios;
el hombre cuenta con principios morales básicos que capta como participación en
el orden racional de lo creado, pero construye libremente su cotidianidad
(Rodríguez Puerto, 2009)
En casi todas las virtudes los elementos para establecer la corrección del
comportamiento proceden de características del sujeto agente, y ahí reside la
especificidad de la justicia frente al resto de las virtudes: en ella su objeto no
depende de las personas que intervienen sino que tiene un carácter externo a la
personalidad; en la justicia el comportamiento virtuoso depende de unas
realidades o circunstancias que no son personales sino “reales”.
La justicia tiene un carácter “real” para Tomás de Aquino. Real en este
sentido no significa que sea algo verdaderamente existente y no imaginado, sino
que reside en las cosas (cosa en latín se dice res). Una relación de justicia se
constituye precisamente a causa de ciertos objetos o fines independientes de las
propias características personales de los sujetos intervinientes; en virtud de esa
finalidad uno de ellos le debe algo al otro; esa deuda es el objeto de la justicia,
6. 6
porque su cumplimiento equivale al comportamiento justo. Y al comportamiento
justo Tomás lo llama ius.
Tomás llama al derecho medium rei. Con esa expresión latina quiere indicar
que el medio para conocer el objeto de la virtud de la justicia está “en la cosa”, es
decir en la estructura de la relación de justicia, no en las personalidades que
forman la relación. El derecho no se deriva de la personalidad, sino de las
exigencias de la situación (Rodríguez Puerto, 2009)
Al precisar el objeto de la justicia, Tomás explica que algo puede ser justo
de dos formas: por derivación desde la naturaleza de la cosa o por convención. Lo
primero ocurre cuando a partir de la estructura de una situación humana típica es
posible derivar de forma muy clara cuál es el comportamiento debido; en tales
casos lo justo deriva de la misma “naturaleza de las cosas”. Al lado del ius
naturale está el derecho positivo, que nombra lo justo cuando éste sólo deriva de
un acuerdo o convención humana. Se trata de asuntos en los cuales la naturaleza
de las cosas no proporciona apenas datos (Rodríguez Puerto, 2009)
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, surge el siguiente interrogante:
¿Cuál es la aplicación de la teoría de la justicia de Santo Tomas de Aquino al
derecho?
8. 8
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Identificar la aplicación de teoría de La justicia de Santo Tomás de Aquino
al derecho.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reconocer la noción de justicia de Santo Tomás de Aquino.
Identificar la relación justicia derecho frente a la teoría de Santo Tomás de
Aquino.
Determinar elementos de la teoría de la justicia utilizados en derecho.
9. 9
4. JUSTIFICACIÓN
Dentro de la definición clásica de justicia según Santo Tomás, es dar a cada
uno lo suyo (se respetan los derechos), la justicia debe dirigirse siempre al bien
común. En santo Tomás se tiene en cuenta: justicia equitativa, distributiva y
conmutativa. Equitativa, repartición para todos igual, distributiva de acuerdo a las
necesidades o méritos y la conmtativa de acuerdo a lo convenido (Yon B.L. 2000)
Santo Tomás expone que el hombre goza del poder practicar las virtudes
naturales que son: prudencia, justicia, el valor y el control propio. Ahora bien, el
concepto de justicia que el Santo desarrolla, tiene su origen en Platón, para quien
todas las virtudes se basan en la justicia, y la justicia se basa en la idea del bien,
el cual es la armonía del mundo. La filosofía moral de Santo Tomás es
esencialmente la ética aristotélica de la virtud, es decir, un conocimiento práctico
de la buena conducta que lleva a ejecutar hábitos que benefician a la persona, y
todos los que la rodean (Yon B.L. 2000)
El presente trabajo pretende identificar la aplicación de la teoría de Santo
Tomás al Derecho, partiendo de que las explicaciones tomistas sobre el ius o
derecho han de tener en cuenta que, al igual que los romanistas, este teólogo
diferencia dos planos: el de la solución concreta a una cuestión jurídica y el de la
regla empleada para establecer esa solución.
El trabajo reviste gran importancia por cuanto se trata del pensamiento de
uno de los grandes filósofos a nivel mundial cuyos preceptos están apoyados en lo
espiritual y convencido de su fe se preocupó por la conciliación entre lo espiritual y
lo real. De donde es posible obtener aportes que sirvan de guíen en algunas
actuaciones desde el derecho y la justicia.
Por otra parte para los profesionales de derecho en formación, los
sustentos de la filosofía de Santo Tomás brindan una vía para la reflexión y de allí
ampliar conceptos y conocimientos que serán de utilidad en la futura práctica
profesional, donde complemente la ley con la razón y la espiritualidad en busca de
justicia.
10. 10
5. MARCO DE REFERENCIA
5.1. MARCO HISTÓRICO
En sus comienzos, el término justicia estuvo relacionado con la juntura,
justeza o ajustamiento de cada uno de los seres, naturales o sociales, dentro de
un orden o cosmos ya definido. Para los griegos, era el orden de la physis, que
incluye en sí el de la polis y, en general, todos los hechos individuales y sociales.
El orden del universo es el resultado de este equilibrio de cada una de las partes
que lo componen. La historia del concepto de justicia es la historia de su lenta
moralización, es decir, de su separación de la necesidad natural y de su
progresiva dependencia de la voluntad humana. La justicia no es algo que hay que
esperar, sino algo que debemos buscar y procurar (Apel, K. 1991)
Este sentido original ha perdurado en el tiempo y explica en parte la
tendencia actual a establecer una estrecha relación entre justicia y ley, entendida
esta como orden legal establecido. En este sentido, ser justo –una persona o una
autoridad pública– es cumplir la ley. Pero una cosa es la obligación legal y la
aplicación imparcial de reglas establecidas (sistema de justicia) y otra muy
diferente la justicia como criterio de validez de las reglas vigentes, incluidas las
normas jurídicas. Desde el momento en que podemos enjuiciar también el sistema
legal y hablar así de leyes injustas, aunque hayan sido correctamente
promulgadas, estamos diciendo que el criterio de justicia no puede limitarse al
ámbito legal. Justo no es lo mandado, sino lo debido. La justicia, como concepto
moral, es mucho más amplia e incluye a la justicia legal. Es precisamente esta
diferencia entre lo legal y lo legítimo lo que debe explicar una teoría de la justicia
(Apel, K. 1991).
Platón da los primeros pasos en este proceso, por el que la justicia va
adquiriendo una progresiva dimensión ética. En la República se ocupa de la
justicia como una virtud especial, que regula y equilibra las otras virtudes. Su
concepción parte del hecho básico de que las personas somos seres
11. 11
esencialmente sociales y, en consecuencia, existe una analogía entre el individuo
y la sociedad: al igual que la justicia individual es el resultado de un equilibrio entre
nuestras tres facultades o almas vitales (apetitiva y nutritiva, valerosa y racional),
también la polis justa deberá ser el resultado de la unión armónica entre las
diferentes partes de la sociedad: productores, guardianes soldados y guardianes
gobernantes. Cada parte, al igual que cada estamento social, tiene que cumplir su
función específica. La justicia es una virtud, tanto pública como privada, porque
mediante esta armonía se alcanza el máximo bien, tanto de la ciudad como de sus
miembros (Apel, K. 1991).
En Aristóteles encontramos ya un análisis detallado de la justicia. En la
Ética a Nicómaco distingue entre la justicia como virtud genérica, correspondiente
a la sociedad como un todo, y las variedades de la justicia, aplicaciones de esta a
las distintas relaciones de los miembros de la polis. Estas serían tres: a) Justicia
distributiva, que se refiere a la relación entre los gobernantes y los súbditos y se
aplica al reparto de honores, riquezas y otros servicios y bienes sociales; como
virtud, se refiere a la búsqueda de un equilibrio entre los diferentes individuos de
igual rango, es decir, a un reparto proporcional al mérito. b) Justicia conmutativa,
que se refiere al intercambio de bienes entre los miembros y se rige por la
igualdad de valor. c) Justicia correctiva, referida al equilibrio o proporción entre el
delito y su correspondiente castigo. Para Aristóteles, el criterio último de la justicia
se encuentra en la igualdad. Pero tratar con igualdad cada uno de estos casos
requiere un sentido propio de la justicia que, como seres humanos, poseemos,
aunque este sentido subjetivo no puede estar desligado del orden objetivo, natural,
que constituye la polis. Posteriormente Tomás de Aquino se encargará de unir la
tradición aristotélica con la teología cristiana. Pero durante toda la Edad Media la
justicia seguirá teniendo un marco normativo, teológico ahora, encargado de
definir a priori su sentido y aplicación (Aristóteles, 1970).
Según López Aranguren (1990), la /modernidad trajo consigo un giro
decisivo en la concepción de la justicia: en sociedades abiertas, con una pluralidad
de formas de vida y, por consiguiente, de tradiciones y culturas diferentes, la
12. 12
reflexión sobre la justicia no puede centrarse en la aplicación a los casos
concretos, dentro de un orden social establecido. Debe centrar sus esfuerzos más
bien en la pretensión de justicia de ese mismo orden social, político y económico.
Si este orden no es algo natural y dado, es evidente que su primera misión básica
tendrá que ser legitimarse, es decir, demostrar la justicia de sus normas e
instituciones.
Anteriormente, la justicia como /virtud se encontraba en el ámbito general
de la búsqueda de la felicidad, individual o colectiva; pero ahora la justicia
adquiere rango moral por ella misma y se convierte en reflexión prioritaria para la
filosofía práctica. «Dar a cada uno lo suyo» sigue siendo el criterio básico, pero lo
suyo, lo que se merece, ya no es ahora lo ajustado a la naturaleza, sino lo
decidido por las personas. Si en este nuevo orden social el individuo pasa a ser la
pieza clave, no es de extrañar que la justicia busque estos rasgos definitorios en
aquello que primero caracteriza al individuo moderno: la /libertad. Los primeros
enfoques que se ocupan de la justicia, desde este punto de vista, son las teorías
contractualistas. Tanto T. Hobbes como J. Locke, por poner dos ejemplos, definen
lo suyo como fruto de un pacto, de un acuerdo voluntario y libre. El esquema
contractualista tiene siempre tres pasos: a) un estado de naturaleza, donde no
existe ley alguna y, en consecuencia, no está definido lo justo y lo injusto; b) un
pacto por el que se establecen las condiciones de la convivencia común y, con
ellas, los criterios de justicia; c) y, por último, un poder soberano derivado de este
pacto, y encargado de velar por su cumplimiento. El contrato tiene la función
básica de asegurar ciertos derechos de los miembros (vida, libertad, /propiedad), y
dentro de él, la justicia no es más que «una ley establecida, aceptada, conocida y
firme, que sirva de común consenso de norma de lo justo y de lo injusto» (Locke,
s.f. Citado por López Aranguren, 1990).
Otra aproximación diferente al tema de la justicia lo constituye el
/utilitarismo. Siguiendo el principio utilitarista de fomentar la mayor felicidad o
satisfacción para el mayor número de personas, autores como J. Bentham han
visto en la utilidad pública el origen mismo de la justicia. Lo suyo significa lo más
13. 13
útil, lo que produce mayor felicidad. Es J. S. Mili quien mejor nos define esta visión
de la justicia en su obra Utilitarismo. Allí se concibe como un conjunto de reglas
morales básicas, «que se refieren claramente a los aspectos esenciales del
bienestar humano», cuyo cumplimiento es necesario para elevar al máximo la
utilidad social (Apel, K. 1991).
5.2. MARCO TEÓRICO
5.2.1 Existencia y acción humana libre
La naturaleza o esencia dinámica de cualquier ente funda su existencia
concreta, que se traduce a través de la actividad. Ésta prolonga espacio-
temporalmente la forma propia de existir: “la operación sigue al acto de ser”
(“operatio sequitur esse”). Sin actividad, el existente no se manifiesta como ente
actual. La actividad lo presencializa y desarrolla sus potencialidades, de tal
manera que podría decirse: “el ser sigue a la operación” (“ens est propter
operationem”). Por la acción, el ente es cada vez más lo que es esencialmente, es
decir, que por ella obtiene su perfección, su plenitud. No obstante, la esencia
dinámica que es la naturaleza es la que gobierna la actividad y le proporciona su
contenido (Cárdenas Sierra, 2007).
En 16 cuestiones de la I-II, de la 6 a la 21, elabora Aquino la teoría de los
“actos humanos”2 o de la actividad libre, propia de los existentes humanos que
son las personas. “Que la existencia es acción y la existencia más perfecta acción
más perfecta, pero acción de todos modos, es una de las intuiciones del
pensamiento contemporáneo”. Así escribía E. Mounier al iniciar el capítulo acerca
del “compromiso”, como cierre de la Primera Parte del “El Personalismo”; y
agregaba líneas adelante: “Una teoría de la acción no es, pues, un apéndice del
personalismo; ocupa en él un lugar central” (Suma Teológica, 1932 Citado por
Cardenas Sierra, 2007)
Pues bien: que la existencia humana en camino a la felicidad es acción, era
convicción de los clásicos y, muy especialmente, de Tomás de Aquino, inspirador
14. 14
de Mounier. Por ello, la teoría de la acción es central en su Ética, marco natural de
su jusfilosofía. Sin esta teoría, la reflexión sobre las formas de deber (debe -re,
debitum) (Suma Teológica, 1932 Citado por Cardenas Sierra, 2007), que
pertenecen al mundo ético, no tendrían materia. Tomás llama a la Ética o filosofía
moral “ciencia operativa”, porque su objeto es la consideración de la acción en
cuanto obrar (agere), aspecto que da sentido a las demás dimensiones: el
comprender, el hacer, el comunicar, y las convierte en propiamente humanas, es
decir, atribuibles a un sujeto consciente, a una persona.
En su magna teoría de la acción libre, Aquino se interesa por examinar las
condiciones de “lo voluntario y lo involuntario” (papel de la violencia, el miedo, la
concupiscencia, la ignorancia) (q. 6); “las circunstancias de los actos humanos”
(qué es la circunstancia, cuántas son, cuáles son las principales) (q.7); “el objeto
de la voluntad” (el bien, el fin) (q. 8); “el motivo de la voluntad” (el entendimiento, el
apetito sensitivo, principios externos, Dios) (q. 9); “el modo como se mueve la
voluntad” (papel de la naturaleza, papel de la necesidad) (q.10); “la fruición, que es
acto de la voluntad” (importancia del disfrutar) (q. 11); “la intención” (si es acto del
entendimiento o de la voluntad, diversidad de intenciones según diversos fines) (q.
12); “la elección, acto de la voluntad acerca de lo que es para el fin” (si es acto de
la voluntad o del entendimiento, si es sólo de lo que es para el fin, si es sólo de lo
posible, si se elige por necesidad) (q. 13); “el consejo que precede a la elección”
(si es una investigación, si trata de lo que es para el fin, si procede con orden
resolutorio, si procede al infinito) (q. 14); “el consentimiento, que es acto de la
voluntad en relación con lo que es para el fin” (si es de la virtud apetitiva o de la
aprehensiva, si es del fin o de lo que es para el fin) (q. 15); “el uso, que es el acto
de la voluntad en relación con lo que es para el fin” (q. 16); “los actos imperados
por la voluntad” (si son actos de la razón o de la voluntad, si se impera el acto de
la razón, si se impera el apetito sensitivo, si se imperan los actos de los miembros
exteriores…) (q. 17) (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007)
Después de esta minuciosa fenomenología de la acción, el Aquinate pasa a
explicar las condiciones de la “bondad y malicia” de la acción humana en general:
15. 15
papel del objeto, las circunstancias, el fin, la especie… (q. 18); pasa luego a
examinar la “bondad y malicia” del acto interior de la voluntad: si depende del
objeto, de la razón, de la ley eterna, de la intención, del fin… (q.19); sigue
analizando la “bondad y malicia” de los actos humanos exteriores (q.20), y cierra
con la consideración de las consecuencias de los actos humanos en razón de su
bondad o malicia (q. 21) (Suma Teológica, 1932 Citado por Cardenas Sierra,
2007)
Esta amplia y coherente teoría general de la acción, materia propia de la
Filosofía Moral o Ética (metalenguaje de la moral), es también materia propia,
mutatis mutandis, de cada uno de los sectores que aquella ordena y regula: la
moral propiamente dicha, la religión, el mundo jurídico, la política… No obstante,
en lo jurídico y en lo político —aunque todos los aspectos de la acción están
presentes— van a tener especial relevancia los problemas de la cuestión 6: sobre
el peso de la violencia, el miedo, la concupiscencia o la ignorancia en la acción
libre; de la c. 7: acerca de la afectación de las circunstancias; de la c. 12, en torno
a la intención; de la c. 13, sobre la elección; de la c. 17, sobre los actos imperados;
y de la c. 20, acerca de la dimensión externa de la acción…(González, I. 1996)
Llamamos Ética a aquella zona de la vida humana que está dominada por
el sentido del deber. Dentro de esta zona, distinguimos cinco reinos por lo menos,
cinco formas racionales de vida ética. La Ética acoge como objeto propio la
reflexión sobre los “deberes” en esos cinco órdenes normativos; es ella la que
define el estatuto de uno u otro: primacía de la dimensión interna de la acción
religiosa y moral, primacía de la dimensión externa de la acción jurídica, política y
económica; autonomía relativa de los cinco órdenes normativos e intersecciones o
cruces históricos más frecuentes; mayor extensión de los ámbitos religioso y
moral, pues su competencia abarca todo acto humano en sus dos dimensiones,
mientras el derecho se especializa en un sector de las acciones intersubjetivas,
quedando excluída la actividad puramente interna (Suma Teológica, 1932 Citado
por Cardenas Sierra, 2007).
16. 16
Tomás enfatiza la característica de la imperatividad en la vida jurídica, lo
cual, precisamente permite deducir que es la acción su objeto inmediato. Puesto
que la ley —aun sin ser propiamente el “derecho”—, está siempre presente
mandando o prohibiendo (formas ordinarias del “imperar”), su función se haría
inútil si no hubiese sujetos capaces de actuar libremente. ¿Qué se puede mandar
o prohibir sino el acto de alguien que puede elegir? La vida jurídica consiste en
tráfico arbitrado de personas y cosas; pero las normas arbitradoras no regulan
directamente ni personas ni cosas, sino acciones humanas que unas personas
eligen y realizan acerca de ciertas cosas en relación con otras personas. Y lo que
cuenta de tales acciones es que, en su raíz, dependan de elecciones libres. Estas
son decisivas y reciben su fuerza de la energía espiritual que tiene su fuente en la
voluntad del fin y su luz en la razón, encargada de discernir las vías y los medios
para alcanzar tal fin. La elección como convergencia y concentración de la energía
volitiva y de la lucidez racional, es la matriz en que madura la acción completa. La
elección determina lo que conduce al fin querido, fin que, en lo jurídico, siempre se
concreta en una tríada: uno—el otro—las cosas (Suma Teológica, 1932 Citado por
Cardenas Sierra, 2007).
La acción libre tomasiana no alude a la denominada “libertad de
indiferencia”, que equivale a una libertad sin condiciones, desligada de cualquier
limitación, es decir, absoluta, como querrían los nominalistas. “El plan de Dios
consiste en que el hombre se rija por su propio albedrío… Dios dejó al hombre en
manos de su albedrío, no porque le sea lícito hacer todo lo que quiera…”. Una
libertad que niega la validez del principio “operatio sequitur esse”, esto es, que
toda libertad está gobernada por la propia estructura natural. Para los
nominalistas, al no haber realidad en los universales, no habría propiamente
naturaleza humana, estatuto previo a la elección, condicionante de su sentido y
dirección. Mediante la “libertad de indiferencia”, la acción libre equivale al poder de
inventarse a sí mismo. De esta manera, los sujetos de la intersubjetividad crean
sus condiciones sin referentes obligados; lo mismo podrá hacer el legislador, a
quien todo estará igualmente permitido (Suma Teológica, 1932 Citado por
Cárdenas Sierra, 2007).
17. 17
La acción libre tomasiana está sujeta al estatuto de la naturaleza humana,
cuyos reclamos se le imponen a través de tendencias o inclinaciones esenciales,
que la razón de cada sujeto descubre en cualquier época o espacio del fenómeno
humano. Tales tendencias indican qué se debe o se puede realizar mediante la
acción. La libertad de ésta consiste en poder escoger entre posibilidades debidas,
que son precisamente su materia. Vale la pena recordar la metáfora kantiana de la
paloma, en la Crítica de la Razón Pura5: aquella vuela libremente contando con el
aire que la sostiene; el aire es una condición previa y concomitante para su libre
vuelo. Podría aspirar a mayor libertad, a una libertad sin condiciones, a un vuelo
puro sin la necesidad del aire… Pero entonces ya no podría volar realmente. La
acción de los sujetos de la intersubjetividad y la acción del legislador que manda o
prohíbe deberán contar con los datos previos de la naturaleza humana: ese es el
aire que fundamenta la materia de las voluntades de unos y otros (Cárdenas
Sierra, 2007).
5.2.2 Acción humana y vida personal
Según Massini Correa, C. (2006) La acción no se da sin soporte, sino que
radica en una substancia individual, concreción de la existencia, que es su sujeto.
Sin sujeto no hay acción. “Actiones sunt suppositorum”: las acciones son de los
sujetos, repite Tomás. Lo que nosotros llamamos “sujeto”, él lo llamaba en la
lengua técnica escolástica “suppositum” (que significa “soporte” o “sostén”). La
esencia es “lo que” una cosa es; el “supósito” es aquel o aquello que ejercita la
esencia mediante la existencia actuante. En el mundo de los existentes no hay
sino “sujetos” o “supósitos” que introducen mudanzas, acontecimientos,
variaciones mediante su diverso accionar. Plantas, animales, piedras, hombres
son “supósitos” de indefinidas formas de actuar. El curso de los fenómenos que
generan los “supósitos” o entes singulares es flexible y cambiante, mientras que
las esencias universales son necesarias, estables, fijas.
A medida que nos vamos elevando en la escala de los “supósitos” del
mundo observable, vamos hallando “sujetos” cada vez más ricos en complejidad e
interioridad hasta llegar a los “supósitos” sensitivos y más arriba, a los “supósitos”
18. 18
cuya acción es más perfecta por radicar en mayor inmanencia o interioridad al
fundarse en la vida intelectiva. Cuando nos encontramos con los “supósitos” de
vida intelectiva y libertad de elección y de autonomía, tales “supósitos” superan el
rango óntico de los demás “supósitos” sensitivos y pasan al ámbito específico de
las personas. Los individuos humanos son propiamente esos “supósitos” que
reciben el nuevo nombre de personas, término introducido por los teatreros para
referirse a los sujetos protagonistas de la escena trágica o cómica, y luego tomado
en préstamo por los juristas para referirse a los sujetos de la relación jurídica en la
escena social, económica y política. De aquí lo tomaron los teólogos y filósofos
para significar a los individuos humanos, “microcósmos” protagónicos en la
jerarquía de los seres creados (Massini Correa, C. 2006).
El “supósito-persona” es una totalidad que existe y se sostiene en sí misma
por la existencia del alma espiritual que la constituye, y que actúa de manera
“autotélica”, pues elige sus propios fines. El “supósito-persona” es un universo en
sí mismo que se autoposee6 por su conciencia. Por conocerse y captarse a sí
misma como un “yo”, centro subjetivo desde el cual conoce el resto del universo,
“la persona es el ser más perfecto en toda la naturaleza” (Suma Teológica, 1932
Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
El “ser más perfecto en toda la naturaleza”, es decir el “más digno” (“En
cualquier hombre hay algo por lo que se le puede considerar superior… (una
excelencia general o dignidad) …por eso todos deben buscar ser los primeros en
honrar a los demás” (ST., II-II, 103, 3m); es el sujeto de las acciones que van
perfeccionando la propia vida y de las acciones intersubjetivas que van
perfeccionando la vida social. Mediante la acción, en todas sus dimensiones
(comprender, obrar, hacer, comunicar), sostenida por los distintos dinamismos
virtuosos, la persona proyecta su vida propia; y, mediante la acción compartida en
el medio social, influye en la vida de las demás personas, recibe su influjo, y
coopera en la construcción de la “vida buena” comunitaria o colectiva (Suma
Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
19. 19
“Actiones sunt suppositorum” vale para todas las substancias individuales
del universo. “Actiones sunt personarum” vale para todas las substancias
individuales racionales que constituyen la vida social, la vida económica, la vida
moral, la vida política, la vida jurídica. Sin el “supósito-persona” no puede hablarse
de nada humano. Sin el núcleo esencial de cada persona, ésta carece de aquello
que da contenido a su existencia. El contenido de su existencia, es decir, su propio
ser, se convierte en el programa de su vivir, esto es, en su “deber”. Toda persona
“debe” llegar a ser lo que esencial, natural y sustancialmente “es”. Sin lo que cada
persona “es” como determinante de su proyecto de vida, la realidad relacional del
todo social (complejo de personas) carecería de su legítima fuente de “deberes”.
La sociedad “es” según “son” las personas, y “debe” llegar a ser en función de lo
que cada una de las personas “debe” llegar a ser. La sociedad siempre será
medial frente a las vocaciones de los supósitos-personas.
5.2.3 Acción humana y vida social
Para Kenny, A. (2000) La teoría de la acción humana, a primera vista,
parece referirse al aspecto puramente personal, pues de lo que se trata es de la
libertad de cada uno en el caminar hacia su propia felicidad. La libertad tiene
asiento propiamente en la voluntad, iluminada por la inteligencia, que son
facultades de la persona y no fenómenos colectivos como insinuaba la tradición
árabe. Pero como los individuos humanos no pueden realizar plenamente sus
propios fines de manera solitaria, la acción de cada uno tiende a involucrar, en sus
efectos externos, a los demás convivientes, a quienes, de manera natural, desde
su mismo nacimiento, se halla vinculado todo ser humano. Es impensable para
Tomás la fábula del filósofo arábigo-español, del siglo XII, Abentofail, lejano
inspirador de Rudyard Kipling, creador de Mowgli, el niño que alcanza estatura
humana sin necesidad de convivencia humana.
La acción puede ser en su raíz independiente, pero la convivencia le
impone alcance intersubjetivo. La naturaleza convivencial de los individuos
humanos deja su impronta de “alteridad” (de “alter”, el otro) en la mayor parte de
las acciones perceptibles en el ámbito externo. Este accionar exteriorizado importa
20. 20
a todas las formas de “deber” que son objeto del examen crítico de la Ética: moral,
religión, derecho, política; pero importan especialmente a las dos últimas,
fuertemente exterioristas, dadas sus funciones eminentemente sociales (Kenny, A.
2000).
Como filósofo del derecho, el Aquinate examina la acción humana sobre
todo como activadora de vida social, esto es, como acción “ad alterum”, guiada por
la justicia, tanto como virtud integral (que compromete interioridad y exterioridad)
como mera acción de efectos externos. La acción humana “alteritiva”, que es la
que caracteriza lo jurídico, se inscribe, ante todo, en la sociabilidad natural. Tomás
no considera el derecho como fenómeno primordialmente político, sino como
fenómeno radicalmente social. La substancia individual que es cada uno tiende
espontáneamente a los demás para obtener con ellos los medios de vida (cosas
que satisfacen deseos, debilidades y carencias)9, aun antes de necesitar que la
asociación se convierta en “sociedad perfecta”, organizada por la autoridad. De
esa manera, las acciones y sus objetos no se reducen a cuanto la sociedad
política garantiza mediante la “ley positiva”: preexisten acciones y objetos
radicalmente debidos, que toda política y toda normatividad positiva deben
reconocer en su originalidad natural (Kenny, A. 2000)
La naturaleza indica las “cosas” indispensables para la realización de cada
uno. Pero como ninguno es autosuficiente, la misma naturaleza señala la
necesidad de asociarse, comprometiendo a cada uno en interacción de
colaboración para que abunden los “bienes” para todos. Cada uno actúa, a un
tiempo, como deudor social y como acreedor de la sociedad. Esta, frente a sus
asociados, es, simultáneamente, organización de aportes y dispensadora de
beneficios. Cuando aparece el aparato político, como necesidad igualmente
natural, asume el poder de exigir nuevos aportes y el deber de distribuir nuevos
beneficios, de acuerdo con los fines del “régimen”; pero ya es deudor de cuanto la
asociación pre-política debe. Por ello, dentro del régimen político, no puede haber
excluídos (Kenny, A. 2000).
21. 21
El carácter social de lo jurídico, regulador de intersubjetividad, impone
precisar qué tipo de actividad humana es la que se privilegia. Para Tomás, basta
con la acción que tiene relevancia para la vida asociada, es decir, la acción en su
mera exterioridad, que asegure la circulación e interacción de personas y cosas
(bienes), sin necesidad de considerar “con qué ánimo” o intención obra el
agente10. Es decir, basta con la acción de justicia, así no exista la “virtud de la
justicia”, que implica el hábito de la “constante y perpetua voluntad”. Tomás
prefiere que todos los ciudadanos sean justos “por virtud”, pero, como buen
realista, observa que muchos no son virtuosos y que hay que exigirles, así sea por
la fuerza, el mínimo soportable por la convivencia: que todos den lo debido. Un
acto meramente exterior puede tener su propia bondad por sí mismo, por su
propia “materia y circunstancias”11. No obstante, lo jurídico no excluye del todo el
elemento interno, necesario muchas veces para mensurar méritos y
responsabilidades (Kenny, A. 2000).
5.2.4 Acción humana alteritiva y educación
El punto de partida de la vida social es el “útero espiritual” de la familia,
cuya misión fundamental es “educare”, ayudar a crecer al hijo mediante el
alimento físico y el nutriente espiritual (intelectual-moral) (“Los preceptos jurídicos
de la ley fueron adecuados acerca de la familia: …Sobre los hijos se manda que
los padres los eduquen en la disciplina y en la fe…” (ST., I-II, 105, 4). La familia
propicia e impulsa el gradual desarrollo de la vida personal, septenio tras septenio,
hasta que el hijo alcance “el estado de hombre perfecto en cuanto hombre”, cuya
acción libre está dinamizada y facilitada por hábitos operativos auto-impulsivos
virtuosos. “De donde se sigue —precisa Tomás— que las virtudes nos capacitan
para seguir del modo conveniente las inclinaciones naturales, que pertenecen al
derecho natural. Y así, a toda inclinación natural determinada corresponde una
virtud especial” (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Tomás define la “educatio” —responsabilidad tanto de la familia como del
gobernante—: “Traductio et promotio usque ad statum perfectum hominis”:
acompañamiento progresivo y promoción (elevación) hasta el estado perfecto del
22. 22
hombre, que es el “estado de virtud”, ese estadio de maduración en el que la
persona ha conquistado fuerzas (“virtutes”) estables que le permiten hacer uso
adecuado de su razón teórica (pensar, ciencia, sabiduría) y su razón práctica
(prudencia y arte), integrando mediante el dinamismo cardinal de la prudencia las
virtudes cardinales del “obrar” (agere), ámbito de la vida moral y social: la
temperancia (reguladora de los placeres), la fortaleza (reguladora de los temores)
y la justicia (reguladora de las acciones interactivas del mundo socio-político y
jurídico) (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Papel importante en la educación para la acción alteritiva o convivencial,
además de la influencia de padres y maestros, la cumple el gobernante mediante
la ley. Tomás considera, como Aristóteles, que “el propósito de todo legislador es
hacer buenos a los hombres”. Esa bondad puede ser absoluta o relativa: “El efecto
propio de la ley —precisa Aquino— es hacer buenos a sus destinatarios, bien en
un sentido absoluto, bien en un sentido meramente relativo. Porque si el legislador
se propone conseguir el verdadero bien, que es el bien común… la ley hará
buenos a los hombres en sentido absoluto. Si en cambio, lo que el legislador se
propone no es el bien verdadero, sino un bien útil o deleitable para él mismo, o no
acorde con la justicia divina, entonces la ley no hace buenos a los hombres en
sentido absoluto, sino en sentido relativo, es decir, buenos para un determinado
régimen…”18 ¿Cómo educar en la justicia a todos los miembros de la sociedad,
incluyendo al gobernante mismo? La respuesta aquiniana es que existe un modo
privilegiado: mediante la “disciplina de la ley”. Sin la obediencia a la ley, no es
posible que los hombres alcancen el fin de la sociedad humana. Al respecto,
Tomás precisa: “La virtud de cualquier súbdito consiste en someterse prontamente
a quien lo gobierna… Más las leyes se ordenan a ser cumplidas por quienes les
están sujetos. Resulta, pues, manifiesto que es propio de la ley inducir a los
súbditos a su propia virtud.” (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra,
2007).
¿Cuándo se hace imperioso el papel de la ley como instrumento
pedagógico? Cuando la familia ya ha tratado de cumplir su misión social educativa
23. 23
por la “via amoris”, por medio del “buen consejo”, y a pesar de su labor, los
hombres no han alcanzado el estado de virtud requerido por la sociedad —auto-
disciplina diría Tomás20—, se hace necesaria la “via timoris”, propia de las leyes
(Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Precisa al respecto: “Mas como hay también individuos rebeldes y
propensos al vicio, a los que no es fácil persuadir con palabras, a éstos es
necesario retraerlos del mal mediante la fuerza y el miedo”. La “coacción” es
elemento esencial de la ley: “La ley debe tenerla, para que eficazmente pueda
inducir a la virtud… la multitud del pueblo como la persona que lo dirige tiene dicha
fuerza coactiva, a la cual corresponde incluso el imponer castigo…” El “castigo”
debe ser moderado24 porque la “crueldad” lleva al resentimiento (la persona se
“reconcome” y los co-asociados no alcanzan nunca la “libertad” que da la “auto-
disciplina”) y la “pusilanimidad”, a la impunidad, debilitadora de la conciencia de
seguridad de los asociados y fomentadora del descaro de los “protervos”
(“protervi”) (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Los “preceptos jurídicos” cumplen una función de “pedagogo” que prepara
la maduración gradual de la moralidad, la cual supone el resorte de la opción libre,
al margen del temor. El teólogo Tomás contrasta las dos leyes de la Revelación: la
ley antigua preceptiva y coactiva, con los recursos de la “via timoris”, que opera
como “pedagogo” que prepara y conduce a la “nueva ley” de Cristo, que
solamente apela a las convicciones fundadas en el amor. Esta “ley” puramente
moral deroga la legislación positiva heredada. Esta reflexión teológica, inspirada
en San Pablo, hace pensar en las convicciones del rabino del materialismo
histórico, Carlos Marx, quien pensaba en el papel pedagógico del Estado y del
Derecho socialistas, que preparaban para el advenimiento del Comunismo, etapa
final en la cual desaparecerían tanto el Estado como el Derecho, sustituidos por
comunidades de solidaridad reguladas por la moral. La acción humana
constructiva de la convivencia es considerada desde tres perspectivas: desde la
acción virtuosa (“buena por naturaleza”); desde la acción viciosa (“mala por
naturaleza”); y desde la acción “indiferente”. Como la ley es “directiva de los actos
24. 24
humanos”, Tomás coloca frente a estas tres perspectivas los cuatro efectos de la
ley: “Hay tres categorías de actos humanos. Algunos… son buenos por
naturaleza. Tales actos son los de las virtudes, respecto de los cuales se asigna a
la ley el acto de mandar o imperar… Otros actos son malos por naturaleza. Estos
son los actos de los vicios, respecto de los cuales a la ley le corresponde prohibir.
…Otros,… son por naturaleza indiferentes, y respecto de ellos toca a la ley
permitir (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Finalmente, aquello por lo que la ley induce a que se obedezca, es el temor
al castigo, y es lo que da lugar a un cuarto efecto de la ley, que es castigar.”
Podemos resumir como funciones educativas de la ley las siguientes: 1. inducir a
los hombres a obedecer por la vías de la persuasión o por las del temor al castigo;
2. acostumbrar a los legisladores, gobernantes y jueces a hacer actos de justicia
legislativa, gubernativa y judicativa; 3. ordenar todo lo referente a la actividad
educativa que no corresponda a la familia; 4. mandar o imperar los actos humanos
buenos por naturaleza; 5. prohibir los actos que son malos por naturaleza,
especialmente los que afectan la esencia de la convivencia; 6. permitir los actos
que por naturaleza son indiferentes; 7. fortalecer “la amistad de los hombres entre
sí, porque ella es la que reúne a los hombres virtuosos en sociedad” 29. La ley
fomenta los lazos comunes, condición de la amistad social y política, fundamento
de la convivencia y la coexistencia sin conflictos: “Toda amistad está fundada en la
existencia de un lazo común. En efecto, aquellos a quienes junta el origen natural
o la semejanza de las costumbres o algún lazo social, son los mismos que vemos
unidos por la amistad” (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Las leyes del legislador positivo deben contar con la función auto-
educadora que ya ejerce la misma “ley natural”, cuyas exigencias resultan
imborrables en el “corazón” de cada uno. Sus principios intuitivos, más comunes a
todos, no pueden ser eliminados a no ser que tengamos “defectos de razón”, que
nos impiden aplicar el “principio universal al caso concreto” y nos hacen incurrir en
errores en las conclusiones, o que seamos llevados por nuestras pasiones, o que
25. 25
tengamos costumbres contrarias a nuestra naturaleza (Suma Teológica, 1932
Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
5.2.5 El derecho como cosa
De acuerdo con Cárdenas Siera, (2007) Se ha dicho que la acción humana
expresa la estructura natural del existente humano y que dicha acción, por la
natural sociabilidad, se torna acción alteritiva, referida al otro o a los otros. En la
acción alteritiva siempre se concreta una triple relación: uno-el otro-las cosas. La
realidad sustantiva (persona) que actúa en la exterioridad social, de manera
mediata o inmediata, está vinculándose a otras realidades sustantivas o a
realidades relacionales (personas fictas) con respecto a determinadas cosas. La
acción alteritiva, pues, es una acción triádica. Por eso, los romanos distribuían el
saber jurídico en la tríada: personas, cosas y acciones. Esto lo había aprendido
Tomás de Aquino de su contacto con el “Corpus Iuris Civilis” de Justiniano,
posiblemente con la guía del jurista romanista y canonista dominico Raimundo de
Peñafort, antiguo universitario de Bolonia, reconocido Maestro del derecho en los
Estudios de la Orden de Predicadores.
Escribe el jurista y jusfilósofo aristotélico-tomista Michel Villey: “Siguiendo a
Gayo, el manual de Justiniano utiliza una división de las materias del derecho muy
simple y luminosa, producto, sin duda, de un prolongado trabajo de abstracción,
que todavía merece en parte nuestro respeto. Tres cosas deben ser examinadas
en el vasto teatro que es el mundo del derecho: primeramente, quiénes son los
actores, los hombres que negocian, litigan y ejercen sus derechos (personae). En
segundo lugar, el decorado de la escena, los objetos, materiales o no, de los que
se puede gozar o sobre los que se puede negociar (res). Y en tercer lugar, las
acciones que pueden ejecutar las personas, las palabras y los gestos de los
actores, las fórmulas que usan en un proceso, que es un acto jurídico (actiones)”
(Villey, M 1966)
.
26. 26
Tomás sabía que no se puede hablar del derecho sin pensar en la tríada,
pero que ésta gravita sobre el motivo, la causa, el objeto de la inter-acción: las
cosas que dan sentido a las pretensiones de los agentes de la convivencia; las
cosas que hay que dar, hacer u omitir. De sus lecturas romanistas, Tomás había
reflexionado sobre la estructura del Corpus justinianeo y sobre los dichos de los
jurisprudentes, en especial de Paulo: “Una regla jurídica es aquella que
brevemente describe la cosa que es. No para que se tome el derecho de la regla,
sino que del derecho (cosa justa), que es, se haga la regla. Así pues, el papel de
la regla es dar cuenta abreviada de las cosas” (“Regula est, quae rem, quae est,
breviter enarrat. Non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure, quod est, regula fiat.
Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur…”) (Graneris, G. 1973)
El romanista Tomás está muy atento a la clasificación de las “res”: de
derecho humano o de derecho divino; entre las de derecho humano, públicas o
privadas; entre las privadas, incorporales (usufructo, crédito, servidumbres,
herencias…) o corporales (fundo, vestido, animal)… “res mancipi”, “res nec
mancipi”… Las divisiones de personas y de acciones se suceden y encajan según
los tipos de cosas. Esta prioridad de las cosas (res) como término de acciones e
interacciones convierte al Aquinate en un “realista”. Lo cual significa que se
preguntará siempre de entrada, al pensar como legislador o como juez, cuál es la
cosa en juego, la cosa que interesa a uno u otro, la cosa que afecta a éste o a
aquel (cuáles son los objetos de las normas y de los actos de justicia). Sabía que
lo más valioso son las personas, pero que la vida de las personas dependen de
las cosas que circulan en la vida social o que ofrece la naturaleza (Graneris, G.
1973)
Como introducción al Tratado de la Justicia, elabora Tomás un minitratado
del “derecho” en cuatro clarísimos artículos (II-II, 57) en torno a cuatro problemas:
1. si el derecho es objeto de la justicia; 2. Si es correcta la división del
derecho en natural y positivo; 3. Si el derecho de gentes se identifica con el
natural; 4. Si deben distinguirse de un modo especial el derecho paterno y el de
los señores.
27. 27
El minitratado anterior parece, medularmente, girar en torno a las
afirmaciones tajantes del jurisprudente Paulo: “la ley no es el derecho mismo, sino
cierta razón del derecho”34; “el nombre de “derecho” se usó inicialmente para
designar la misma cosa justa” 35; “lo propio de la justicia, entre las demás
virtudes, es ordenar (o regir) al hombre en las cosas relativas a otro” (Suma
Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
No basta con saber que la “acción justa” es aquella que está referida a otro,
a los demás, que busca “igualar” a uno y a otro, que trata de “ajustar” (“iustari”)
(Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007)., que consiste
básicamente en armonizar equilibradamente el “dar”38 con el recibir o el exigir. Si
no se precisa cuál es el referente “conmensurativo” 39 que motiva el vínculo entre
los sujetos, y permite aproximarlos con cierta igualdad, la acción alteritiva propia
de la justicia queda vacía, con objeto ausente.
Tomás cae en la cuenta de que el sentido original de la palabra “ius”
(“derecho”) (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007), ha sufrido
distorsión por la costumbre y se ha vuelto polisémica, como ha ocurrido, por
ejemplo, con la palabra “medicina”, que significaba primero “el remedio” dado al
enfermo y luego se empezó a usar “para indicar el arte de la curación”. Igual
ocurrió con “ius”, cuyo significante originario se refiere a la cosa que debe darse
en la acción alteritiva “ajustada”; pero después “se torció su significado para
indicar el arte por el cual sabemos lo que es justo”, el tribunal de justicia, el
ejercicio de la justicia y también el “modelo preexistentente” o la “norma de
prudencia”, que si son escritos se llaman “ley”. Por supuesto, insiste como Paulo,
que la “ley” no es el derecho mismo (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas
Sierra, 2007).
Esa relación entre “norma” (ley) y “cosa” (ius) le permite a Tomás, siguiendo
a Aristóteles45, hacer la división del derecho entre Derecho natural y Derecho
positivo: “Según lo expuesto, el derecho o lo justo —ius, sive iustum— es algo
adecuado a otro, conforme a cierto modo de igualdad. …Una cosa puede ser
adecuada a un hombre de dos maneras. Primera, atendida a la naturaleza misma
28. 28
de la cosa —Uno quidem modo, ex ipsa natura rei—; por ejemplo, cuando uno da
tanto para recibir otro tanto; y esto es derecho natural (Suma Teológica, 1932
Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Segunda, cuando una cosa es adecuada o equivalente a otra un mutuo
acuerdo o por contrato, es decir, cuando alguien se manifiesta satisfecho con
recibir tanto. Y esto puede hacerse de dos modos: primero, cuando se hace por
acuerdo privado…; y segundo, por ley pública, como cuando todo el pueblo está
de acuerdo en que tal cosa sea equivalente a otra; o bien cuando esto lo ordena el
gobernante que dirige los destinos del pueblo y lo representa. Y esto es derecho
positivo —Et hoc dicitur ius positivum—.” (Suma Teológica, 1932 Citado por
Cárdenas Sierra, 2007).
En el siglo XIII, la palabra “ius” se usaba en todos esos sentidos,
amparados por el “Corpus Iuris Civilis” justinianeo, por el “Corpus Iuris Canonici”,
por el lenguaje de jueces y abogados, por el uso común. Pero Tomás insiste en
rescatar el uso primigenio, aún vigente en el amplio campo semántico universitario
y popular: el “derecho” es, ante todo, la “cosa justa”, el objeto que circula en las
“acciones justas”, aquello que alguien debe y otro reclama como suyo, aquello que
señalan los demostrativos: eso, esto y los posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro,
vuestro, de ellos, y que motiva todas las relaciones intersubjetivas, —que, si son
“ajustadas” en todos los casos, aseguran la paz, y si no se ajustan, generan
conflicto—. (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Que el arte jurídico, el tribunal, el ejercicio de la justicia, la ley se puedan
llamar “ius” o “derecho” parece precisamente normal, pues todo gira en torno a la
“cosa justa”. Por ello, Tomás acepta todas las acepciones, pero tiene cuidado en
observar que el campo semántico no es unívoco: se trata de un uso analógico de
atribución, en el cual el “primer analogado” es el “ius” como cosa debida; los
demás sentidos se justifican porque están en función del “iusres”. Tal como los
analogistas llamaban “sano” el alimento, el juego, el agua, el baño, etc., por
favorecer al animal sano, al cual corresponde propiamente la salud. Lo que
interesa al arte jurídico, al tribunal, a la ley, es, en palabras de Paulo, “enarrare”,
29. 29
esto es, “interpretar públicamente” cuáles son las cosas debidas o exigibles.
(Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
El derecho objeto de la Justicia Dice Tomás en la Suma Contra Gentiles:
“Puesto que el acto de la justicia es dar a cada uno lo que es suyo, todo acto de
justicia debe estar precedido de un acto por el cual una cosa pasa a ser
pertenencia de alguien, como se ve en las cosas humanas, donde uno con el
trabajo hace suyo lo que después el remunerador, con un acto de justicia, le da.
Por lo tanto, aquel acto en virtud del cual originariamente una cosa resulta de
alguien, no puede ser ya un acto de justicia” (Suma Teológica, 1932 Citado por
Cárdenas Sierra, 2007).
Es decir, no se puede hablar de justicia hasta que no exista su objeto, la
“res debita”, que es su presupuesto necesario. Atribuir el “ius” (res) es el acto
primero, que puede ser “ex natura” (por ley natural) o “ex condicto”, por disposición
privada (contrato) o pública (ley positiva). Tampoco se puede hablar de justicia o
de “dar” si no existe el dueño de la cosa debida, que tiene que ser necesariamente
otro: “…por su propia esencia —precisa Tomás— la justicia tiene que referirse a
otro, pues nada es igual a sí mismo, sino a otro.” 48 Si el objeto de la justicia
consiste en acciones y cosas exteriores, por las que un hombre se “coordina” con
“otro”, ésta no puede versar sino sobre el aspecto exterior de la moralidad. (Suma
Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Como la materia de la justicia es la operación exterior, “en cuanto que esta
misma, o la cosa de que se hace uso, tiene respecto de otra persona la debida
proporción”, la cosa se “ajusta” a la persona cuando a ella se le “da” algo a “la
medida de su derecho”. Cuando una persona reclama como suya una casa de 200
millones, a ella, se le debe una casa de tal precio o el dinero correspondiente en
proporción aritmética. Es decir, como dice Aquino, que el “medio de la justicia” es
“real” porque existe una cosa exterior proporcionada a los sujetos exteriores de la
relación (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
El punto de partida de los actos de justicia es para el Aquinate, fiel a la
tradición aristotélica y romanística, el hecho natural y social de que la existencia
30. 30
humana no es posible sin un previo reparto de “cosas” o satisfactores de
necesidades. El acto de justicia se impone a partir de ese hecho, de acuerdo con
el cual a cada uno se le atribuye algo, que alguien debe reconocer y dar. Así
entendía las palabras de Ulpiano al definir la justicia: “ius suum cuique tribuere”. Si
no hay reparto previo, por exigencia natural, por esfuerzo personal, por disposición
social, no pueden darse propiamente actos de justicia, que son actos segundos o
actos condicionados (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Así como existe el hábito de la justicia, también existe su hábito contrario: la
injusticia, que tiene por “objeto cierta desigualdad” que niega la “cosa justa” o el
“ajustamiento” necesarios. Sin embargo, puede suceder que alguien haga algo
injusto sin tener el hábito de la injusticia como cuando actúa involuntariamente por
ignorancia o llevado por la “ira” (“u otra pasión”), es decir, dice Tomás: “cuando la
misma injusticia de suyo agrada”. En todo caso, se da una injusticia “accidental” o
“material”, que no por eso se debe soportar: “nadie padece injusticia a no ser
queriendo”53. En la “injusticia material” es posible que no haya culpa, pero el daño
funda algún tipo de pena, porque existe causa “material” (objetiva) (Suma
Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
En el contexto del pensamiento tomasiano, es preciso aceptar que la
injusticia puede alcanzar a los mismos animales. Tomás, al contrario de su
maestro Alberto Magno, piensa que el “ius” también se les debe a los animales:
“Hablando absolutamente, el tomar una cosa no solo es propio del hombre,
sino también del animal. Y por tanto, el derecho considerado en el primer sentido
(derecho natural primario) es común al hombre y al animal. Si tomamos el derecho
natural en este sentido, es diverso del derecho de gentes, que es propio solo de
los hombres” 55. Alberto discute las concepciones de derecho natural de Ulpiano y
sus seguidores. El famoso jurisprudente romano, según el texto de las
Instituciones de Justiniano, había definido el derecho natural como “aquel que la
naturaleza inspira a todos los animales (quod natura omnia animalia docuit)”56.
“No podemos consentir —escribe Alberto— en la distinción que algunos
sugirieron, esto es, que el derecho natural se dice de muchos modos, y uno de
31. 31
esos modos sea común a nosotros y a los brutos” (Suma Teológica, 1932 Citado
por Cárdenas Sierra, 2007).
Tomás acepta que en los animales cabe cierto derecho natural, es decir,
una real e intrínseca adecuación de su naturaleza y de sus operaciones con los
objetos que les convienen, y en relación con los seres humanos, aunque se trata
de un derecho imperfecto y analógico, por faltarles la racionalidad (que es
conciencia de alteridad y de deber). Ese “derecho animal” (espacio vital, hábitat,
cosas necesarias para satisfacer las tendencias básicas) deberá ser descubierto
por el hombre, cuya razón le permite desvelar qué deudas tiene con su entorno, el
cual puede estar a su servicio, pero cuya naturaleza no puede destruir (Suma
Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
El fin creador del derecho El criterio creador del derecho y definidor de los
derechos es de orden antropológico, como fundamento ontológico. Este
fundamento ofrece dos puntos de partida esenciales: el orden de las tendencias o
instintos que traducen la estructura constituyente del animal humano (causas
material y formal) y los fines inmanentes (causa final) señalados a aquellas por la
finalidad última que da sentido a la existencia humana. Hay un fin último para
todos los seres, dentro del orden universal, pero alcanzar ese fin supone alcanzar
fines intermedios indicados por las inclinaciones radicales. De esa manera, se van
descubriendo los distintos bienes constitutivos de la “vida buena” deseable (Suma
Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Con su idea de los fines, Aquino aportó una perspectiva decisiva para el
desarrollo de los saberes jurídicos, como lo demostró a fines del siglo XIX Rudolf
Von Ihering, quien —abandonando su anterior dogmatismo que lo llevó a vivir un
tiempo en “el cielo de los conceptos”—, dio origen a una nueva escuela que
explica la dinámica jurídica en función de las tendencias, intereses y fines latentes
en el desarrollo y evolución de la conciencia social. En su célebre obra “El fin del
derecho” concluye que el fin es el “creador del derecho”; pero llega a reconocer,
en la segunda edición, que él no hubiese escrito su libro de haber estudiado antes
el finalismo tomasiano, un finalismo que recorre no solo la filosofía del Aquinate,
32. 32
sino la totalidad de su cosmovisión, penetrada de teleología creadora. La idea de
fin es la que explica las tendencias esenciales, pero también los distintos objetos a
que apuntan y las distintas normas e instituciones originadas por aquellos. El fin es
el que obliga a pasar de los primeros principios a las conclusiones del “ius
gentium” y a derivar por determinación las normas del derecho positivo. Todo el
derecho, desde su raíz primaria natural hasta las precisiones normativas del
legislador o las decisiones del juez, está orientado por la conciencia de fin, el cual
debe ser descubierto o redescubierto en coherencia con los datos de las distintas
situaciones. Es preciso concretar el fin de la “naturaleza de la cosa” dentro de los
fines de la “naturaleza de las cosas”, pues cada naturaleza engrana en una
naturaleza compleja de interrelaciones (Pieper,J. 1998).
El finalismo es el que hace necesario el “consecuencialismo”: qué
consecuencias son previsibles58 y es preciso preferir es algo que no puede
saberse si no se conoce qué pide el fin, aunque no puede tratarse de cualquier fin
caprichoso. No es la voluntad la que descubre el fin, aunque es ella la que impera.
Es la razón la que, fiel a los indicativos de las tendencias, va discerniendo los fines
y los medios adecuados. Los medios no pueden tampoco escogerse por acto de
voluntad libérrima, como si fueran indiferentes: los fines son los que señalan sus
medios y no pueden justificarlos sino a condición de que no nieguen las exigencias
de los principios primarios de le ley natural59 ni la dignidad del ser a que todos los
fines sociales se encaminan: la persona, a quien se debe, por ser imagen de Dios,
la máxima reverencia (“hiperdulía”) (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas
Sierra, 2007).
Refiriéndose a la “protocategoría” del universo ético que es la persona,
escribe Tomás —de manera reiterativa— en el capítulo 112 del libro tercero de la
Suma Contra Gentiles: “Las criaturas racionales son gobernadas por ellas mismas,
y las demás para ellas”. “Dios ha dispuesto las criaturas racionales como para
atenderlas por ellas mismas”. “Únicamente la criatura intelectual es buscada por
ella misma”. “Cualquier sustancia intelectual es de alguna manera todo, ya que
con su entendimiento abarca la totalidad del ser”. “Si faltara lo que la sustancia
33. 33
intelectual requiere para su perfección, el universo no sería completo”. Para el
Aquinate, pues, la persona (criatura intelectual) es centro del universo y lugar de
los valores éticos, que se establecen por ella y para ella. La persona es siempre,
por tanto, el fin de los fines y no puede ser convertida en instrumento (Suma
Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Qué pide el fin es lo que lleva a Tomás a justificar “la propiedad de bienes
exteriores”61. Uno de los fines de la convivencia es la paz que resulta de la
satisfacción de cada uno con “lo suyo”. Por ley natural, todas las cosas son
comunes; pero por determinación del “ius gentium” y de la ley positiva, “ad bonum
pacis”, resulta conveniente establecer la apropiación personal62. De acuerdo con
el fin señalado, si no se acepta el reparto de bienes exteriores como propios, se
desencadenarían consecuencias negativas. Tomás señala algunas: 1. incuria
frente a las cosas comunes; 2. confusión en el uso de los bienes; 3. “riñas entre
quienes poseen las cosas en común y sin distinción de pertenencias”. Dadas estas
consecuencias y el escaso rendimiento de lo que no es visto como propio, se
impone la institución de la propiedad. Pero, Tomás, heredero del Evangelio y de la
teología patrística, no acepta el concepto romano de dominio, de acuerdo con el
cual las cosas propias están al servicio exclusivo del propietario (“ius utendi,
fruendi et abutendi”). Propone una idea de propiedad como responsabilidad social,
como si fuese una función de justicia distributiva, pues el propietario tiene dos
derechos servicialistas: el derecho de administrar (“facultas procurandi”) y el
derecho de distribución (“facultas dispensandi”), ya que no se puede negar la
disposición de ley natural del acceso universal al uso de las “cosas exteriores”.
Desde este punto de vista, “el hombre no debe tener las cosas como propias, sino
como comunes, de manera que fácilmente las comunique a los demás en sus
necesidades” (Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Por esto, los derechos del propietario son auténticos “derechos-deberes”.
Qué pide el fin es lo que lleva a Tomás a justificar que las leyes “no repriman
todos los vicios” ni pretendan hacer a todos los hombres virtuosos. El fin de la ley
es asegurar la convivencia pacífica, y ésta no podría lograrse reprimiendo a
34. 34
quienes no son aptos para cumplir los “máximos” morales, pues habría que
convertir la república en un panóptico de vigilancia y castigo. La ley debe
contentarse con los “mínimos” morales indispensables para asegurar un tráfico
social estable y con el mínimo de temor, que es recurso válido, pero como “ultima
ratio”. La ley debe vigilar que no se afecten las exigencias mínimas para que el
todo social subsista y sus miembros se sientan seguros en un orden pacífico
(Suma Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
Qué exige el fin lleva al Aquinate a estar de acuerdo con el “ius gentium”
que ha establecido reglas frente al tratamiento que se les debe dar a los animales.
El fin es la subsistencia humana, la cual conduce a aceptar la muerte de los
animales como recurso alimentario, a pesar de que se afirma (como se explicó
antes), en nombre de los primeros principios de la ley natural, que los animales
también tienen sus propios derechos. No obstante, el Aquinate rechaza toda
crueldad con éstos, porque no solo les niega un mínimo derecho, sino porque tal
actitud genera insensibilidad y crueldad con los mismos hombres (Suma
Teológica, 1932 Citado por Cárdenas Sierra, 2007).
35. 35
6. METODOLOGIA
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo aquí propuesto parte de un componente jurídico filosófico, por
tanto la investigación será de tipo descriptivo, teniendo en cuenta que mediante la
aplicación del método analítico a un tema jurídico, se descompone en tantas
partes como sea posible (Rivera, W. 2007).
El enfoque desarrollado en el estudio será el cualitativo, Hernández, et al.,
(2003), afirman que es el que “utiliza recolección de datos sin medición numérica
para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis
en su proceso de interpretación”, (p.6).
6.2. FUENTES DE INFORMACIÓN
Primarias. Lectura analítica de obras tomasinas.
Secundaria. Con base en las fuentes formales del derecho, se tomará
información de artículos científicos, trabajos investigativos.
Las fuentes secundarias son documentos que compilan y reseñan la
información publicada en las fuentes primarias. Así el documento primario es la
fuente del dato original; mientras que el secundario lo retoma, de acuerdo con las
funciones que desempeña en el campo del conocimiento (Escalona, 2001).
6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
La presenta investigación tomará como población todo los textos y literatura
de Santo Tomás de Aquino, así como toda aquella literatura que emerja de sus
planteamientos acerca de la justicia y el derecho.
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7. IMPACTO
El impacto social de la investigación aquí propuesta, es ilustrar a la
comunidad educativa sobre la riqueza e importancia aún vigente de las
aportaciones de Santo Tomás de Aquino.
Desde el punto de vista jurídico, reconocer la aplicabilidad del concepto de
justicia de Santo Tomás al derecho.
En el ámbito formativo, alimentar y fortalecer los conocimientos del proceso
formativo como profesionales del Derecho, teniendo como fuente los postulados
sobre justicia de Santo Tomás de Aquino y su aplicación al derecho.
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8. DELIMITACIÓN
8.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL
El estudio se encuentra delimitado en el período de tiempo comprendido
entre agosto a noviembre de 2015.
8.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL
La delimitación espacial se circunscribe a la ciudad de Barranquilla,
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Semanas
1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4
Búsqueday seleccióndeltema
Diseñoy elaboracióndel
planteamientoyformulacióndel
problema
Desarrollodelmarcoteórico,
antecedentes,marcolegal
Análisis bibliográficoy
documental,
RedacciónyPrimera
presentación
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BIBLIOGRAFIA
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en la Universidad de Cádiz. Recuperada de:
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Graneris, G. (1973) Contribución tomista a la filosofía del derecho, EUDEBA, Bs
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Kenny, A. (2000), Curso de Filosofía Tomista, Herder, Barcelona.