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LA SUCESIÓN INTESTADA …

LA SUCESIÓN INTESTADA

Es aquella que se da en el caso sucesión mortis causa ante la inexistencia o invalidez de testamento del fallecido. Dada la necesidad de la elección de un sucesor, y ante la inexistencia de voluntad escrita del fallecido, el Derecho suple esa voluntad designando sucesores por defecto. Por ello, en el caso de la sucesión intestada los herederos son establecidos por la Ley (herederos legales). La solución final adoptada difiere en cada sistema jurídico, aunque suele basarse en relaciones de consanguinidad y afinidad.

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  • 1. República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Yacambú Núcleo Portuguesa Abril 2009
  • 2. Introducción Dada la existencia de un derecho, es posible que el mismo se extinga o que porel contrario, si continua existiendo, cambie de titular. En este último caso se habla ensentido lato de sucesión. Pero ésta es de dos especies, porque una sustituye a otra enun determinado derecho o relación y se tiene la llamada sucesión particular o a títuloparticular. O bien una persona sustituye a otra en la totalidad de sus relacionespatrimoniales consideradas como una entidad compleja y se tiene la llamada sucesiónuniversal o a título universal. Ahora, en el derecho vigente esta segunda especie desucesión no se verifica nunca por acto entre vivos sino solamente mortis causa. Seevidencia que el concepto de sucesión universal responde a pautas romanísticas. Sóloque en el derecho romano existieron prácticamente sucesiones universales entrevivos, como lo demuestran los institutos de la adrogación y el matrimonio cummanus, como dejamos establecido, pero cayeron en desuso dentro de la misma Roma.Asimismo, la sucesión universal mortis causa puede ser o bien a título particular ouniversal, pero sea cual fuere opera por causa de muerte. La sucesión legítima es la que se defiere de acuerdo la ley, cuando no existetestamento; cuando habiendo testamento el testador no ha dispuesto de todos susbienes, entonces la parte no dispuesta se defiere conforme a las normas del CódigoCivil. En la sucesión legítima o intestada existen dos formas de suceder: por derechopropio o representación. El primero, cuando el sucesor recibe llamado directo oinmediato de la ley. Por ejemplo, cuando existe un solo heredero, siempre que seencuentre dentro del grado máximo exigido por la ley. Cuando hay varios herederos,todos suceden por derecho propio cuando son descendientes inmediatos de un mismotronco común. El segundo, la representación, consiste en un llamado indirecto alsucesor, a objeto de que tome el lugar de un heredero por derecho propio, por noocurrir éste a la herencia. La sucesión intestada acoge los principios y directrices delderecho justinianeo, como ha podido evidenciarse. El que desee conocer lasinstituciones de hoy, debe sumergirse en esa ciencia milenaria que marcó como
  • 3. ninguna otra, la regulación de las conductas humanas al compás de los cambios ytransformaciones que inciden en la sociedad. Los diversos ordenamientos jurídicos recogen las ideas de la doctrina sobre eltestamento. En efecto, la susodicha doctrina refiere que la sucesión testamentariatiene su basamento en la voluntad individual del causante, o sea, en la autonomía dela voluntad que debe respetarse, aun cuando el autor de misma hubiere fallecido. Enlo que atañe a la clasificación de los testamentos, éstos pueden ser ordinarios yespeciales extraordinarios. En este sentido se plantean los siguientes términos: lasucesión intestada como aquella que se da en el caso sucesión mortis causa ante lainexistencia o invalidez de testamento del fallecido, Orden de suceder. La Ley de lasXII Tablas, Derecho Civil, Derecho Pretoriano, Derecho de Justiniano, La Legítima,Monto y Calculo de la Legítima, Los Legados, Adquisición, Invalidez de losLegados, los Fideicomisos, Obligaciones del Fiduciario, Codicilo.
  • 4. LA SUCESIÓN INTESTADA Es aquella que se da en el caso sucesión mortis causa ante la inexistencia oinvalidez de testamento del fallecido. Dada la necesidad de la elección de un sucesor,y ante la inexistencia de voluntad escrita del fallecido, el Derecho suple esa voluntaddesignando sucesores por defecto. Por ello, en el caso de la sucesión intestada losherederos son establecidos por la Ley (herederos legales). La solución final adoptadadifiere en cada sistema jurídico, aunque suele basarse en relaciones deconsanguinidad y afinidad. La sucesión intestada o legítima, como también decimos hoy- tiene lugarcuando el difunto no otorgó testamento, o el otorgado no es válido, o ninguno de losinstituidos llega a ser heredero. Es lo que expresan las Instituciones de Justiniano enestos términos: Intestatus decedit, qui aut omnino testamentum non fecit aut non iurefecit aut id, quod fecerat, ruptum irritumve factum est aut nemo ex eo heres extitit(Muere intestado el que, o no hizo en absoluto testamento, o no lo hizo conforme aderecho, o habiéndolo hecho, llegó a ser roto o írrito, o no quedó ninguno en élinstituidos). De lo dicho resulta que la sucesión ab-intestato no se abre siempre a la muertedel causante, sino también en momento posterior, cuando se produce la ineficacia deltestamento. La sucesión intestada se regula por preceptos de las XII tablas, pornormas del Edicto pretorio y por leyes imperiales. Orden de suceder. La Ley de las XII Tablas La ley de las XII Tablas (lex duodecim tabularum o duodecim tabularumleges) fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del puebloromano. También recibió el nombre de ley decenviral. Por su contenido se dice quepertenece más al derecho privado que al derecho público. La ley se publicó al principio en doce tablas de madera y, posteriormente, endoce planchas de bronce que se expusieron en el foro. Debido a que no queda vestigioalguno de su existencia, algún autor ha llegado a sugerir que no existieron. Su
  • 5. desaparición puede explicarse por el saqueo que sufrió Roma hacia el año 390 a. C.por parte de los galos. Se cree que se destruyeron y, por algún motivo, no sereprodujeron con posterioridad. Esta última teoría parece estar apoyada por lasabundantes referencias que de ellas hacen los autores antiguos. La elaboración de la Ley de las XII Tablas se produjo hacia mediados delsiglo V a. C., cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión de diezmagistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón,inspirada por el principio de igualdad ante la ley. La comisión trabajó durante un añopara redactar las diez primeras tablas, terminadas el 451 a. C. Un año después, en el450 a. C., se constituyó otra comisión, esta vez formada por patricios y plebeyos, queelaboró las tablas undécima y duodécima. A estas tablas se las denominó «injustas»,porque mantuvieron la prohibición de contraer matrimonios mixtos entre patricios yplebeyos. Las XII Tablas fueron ratificadas por el Senado y definitivamenteaprobadas por las asambleas populares en los comicios centuriados. El grado de influencia que pudo tener el mundo chino sobre el espíritu ycontenido de las XII Tablas se reduce, según los estudiosos, más al aspecto formalque al material, a saber: • La adopción de la ley por el pueblo reunido en su casa, lo que la hacevinculante; • La publicación recogida en un espacio determinado en los reales, paragarantizar la idea moderna de seguridad jurídica; • La isonomía o igualdad jurídica ante dios. El contenido de las XII Tablas no es, pues, producto genuino de lasconvicciones romanas. En ellas se recogen por escrito, de manera más o menosordenada, una serie de normas jurídicas que hasta entonces eran costumbres, algunasde las leyes del regnum y normas redactadas ex novo por las comisiones queelaboraron las tablas. En cuanto a su contenido, no se sabe con certeza el contenido exacto quetuvieron las XII Tablas, gracias a las referencias que hay de ellas en la historiografíaromana se puede decir que contendrían lo siguiente:
  • 6. Tablas I, II, III Contendrían Derecho Procesal Privado El procedimiento que regulan es el de las acciones de la ley, accionesjudiciales en que en virtud de la Ley de las XII Tablas podrían ejercer los ciudadanosromanos para la defensa de sus derechos. El proceso se caracterizaba por su excesivoformalismo, las partes debían pronunciar determinadas palabras, a veces muycomplicadas, obligatoriamente si querían tener posibilidades de ganar el litigio odebían realizar ritos. Detrás de este formulismo estaba el sentimiento religioso. La ejecución de la sentencia condenatoria de un deudor se regulaba muydetalladamente. Aunque resulta morbosa por ser personal y cruel, es fruto delconsenso que tuvo la elaboración de las XII Tablas por parte de patricios y plebeyos;como los deudores solían ser los plebeyos, esta regulación constituía un principio deseguridad jurídica, el plebeyo podía saber lo que le esperaba en el caso de serinsolvente. Tablas IV, V Contendrían Derecho De Familia y de Sucesiones Regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patriapotestad al haber fallecido su padre. O normas relativas a la curatela, para administrarlos bienes de aquellas personas pródigos, enfermos mentales o discapacitados.También había normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre,de ellas se harían cargo familiares próximos. En estas Tablas en relación con la mujer, se estableció el divorcio a favor de lamujer, la mujer se divorciaba ausentándose durante tres días del domicilio conyugalcon ese propósito. En relación con los hijos, el paterfamilias perdía la patria potestadde sus hijos si los explotaba comercialmente en tres ocasiones, ya que el hijo quedabaemancipado. En materia de sucesiones, se da preferencia a la sucesión testada enrelación con la intestada. Si la sucesión era intestada la ley establecía como primerosherederos a los herederos sui, de derecho propio, esto es los hijos y la mujer comouna hija más. Si no había herederos sui, heredaba el agnado más próximo al fallecido;
  • 7. aquellos parientes que estuvieron sujetos con el fallecido a la potestad de unascendiente común. Si tampoco existían herederos agnados, heredaban los gentiles,aquellas personas con el mismo gentilicio o apellido que derivaban de la misma gensque el fallecido. Tablas VI, VII Contendrían derecho de obligaciones (negocios jurídicos de la época) yderechos reales. Regulan el negocio jurídico del nexum, en la que el deudor asume laobligación de hacer la prestación al acreedor, en caso de incumplir quedaría sometidoa la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. El nexum fue derogadopor la Lex Poeteliae-Papiliae. También regulan la stipulatio o sponsi, en la que eldeudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor y en caso deincumplimiento el acreedor podía ejercitar una acción judicial para obtener unasentencia tras el juicio. En el campo de los derechos reales se regularían la mancipatio y la en iurecessio, negocios jurídicos que hacían posible la transmisión de la propiedad de la resmancipi (medios de producción; capital, trabajo, fincas, edificios, esclavos, animalesde tiro y carga...).Estos negocios estaban rodeados de solemnidades. El mero contratode compraventa no bastaba para transmitir la propiedad de cosas importantes, por loque había que realizar uno de estos dos negocios para que la propiedad se transmitierade modo pleno. La mancipatio consistía en realizar el negocio jurídico ante 6 testigos,ciudadanos romanos varones y mayores de edad. La en iure cessio se realizaba ante elpretor, que actuaba como el actual notario, dando fe pública del negocio. La usucapio consistía en la adquisición de la propiedad de buena fe por elpaso del tiempo y con justo título (dos años para bienes inmuebles; un año parabienes muebles). En la Tabla VII además se contendrían normas relativas a relacionesde vecindad entre fincas colindantes. Contiene disposiciones referidas a las siguientescuestiones: solares y vías de comunicación; etc.
  • 8. Tablas VIII, IX Contendrían el Derecho Penal de la Época En estas Tablas aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos delderecho penal, el derecho público y el derecho privado. El público se ocuparía de loscrimina o ilícitos penales que eran atentados contra el pueblo romano, como elperduleio o traición al pueblo romano y de los ilícitos más graves como elparricidium. Los crimina eran perseguibles de oficio y sancionados con la penacapital o en su caso el exilio. El privado se ocuparía de los delicta, ilícitos privados, de menos gravedad yde persecución a instancia de la víctima o de sus familiares. En la Tabla IX seestablece la prohibición de concesión de privilegios por lo que todos los ciudadanosson iguales ante la ley. Tabla X Derecho Sacro Recoge una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de laciudad. Se prohíbe la incineración e inhumación de los cadáveres en la ciudad, seintenta así evitar incendios, o que la presencia de un cadáver atente contra lasalubridad pública. Se prohibía también el excesivo lujo en los funerales. Tablas XI, XII Son las Tabulae Iniquae (Tablas de los injustos) Lo que contiene este “cajón de sastre” entre otras cosas, es la prohibición delconnubium (matrimonio desde el punto de vista jurídico, entre patricios y plebeyos).Posteriormente con la Lex Canuleia esta prohibición queda derogada. Los cónsuleseran magistrados. Estas dos tablas no llegaron a presentarse a los comicios. Las tablasXI y XII no se las puede agrupar bajo el mismo derecho.
  • 9. Derecho Civil Es la parte fundamental del Derecho privado que comprende las normasjurídicas relativas al estado, la capacidad, la familia, el patrimonio, los actos jurídicos,las obligaciones y los contratos y a la transmisión de los bienes por causa de muerte. Derecho Civil viene de Jus civilis o Derecho exclusivo para el ciudadano,romano, frente al cual existía el Jus gentium (Derecho de gentes) que en Roma regiaexclusivamente para los extranjeros, Pero ese Jus civilis no solo comprendía lo quehoy se entiende por Derecho Civil, sino que también contenía normas de DerechoPublico y solo mucho tiempo después se llego al actual concepto de Derecho Civil. La herencia viene deferida, en primer término, a los heredes sui: filii; filiae;descendientes no sometidos a otra potestas por la muerte o la emancipación de losascendientes intermedios; uxor in manu, que ocupa el lugar de hija -loco filiae-; nurusin manu o nueva del difunto, que sólo es heredera cuando el marido no esté bajo lapotestad de éste, al ocurrir su muerte. También son heredes sui los póstumos, es decir,los concebidos al morir el causante y que, de haber nacido en vida de éste, caeríanbajo su potestad. Todos los sui, cualquiera que sea su grado, y siempre que estén bajo lapotestas del difunto, son llamados a heredar. La herencia se divide in capita, es, eniguales porciones, cada una de las cuales se llama cuota viril. Pero premuerto uno delos hijos, dejando descendencia bajo la potestad del abuelo, la división se hace instirpes: los nietos reciben la cuota viril que hubiera correspondido, de no habermuerto, a su padre. Concurriendo, pues, un filius y dos o más nietos por parte de otrohijo ya muerto, aquél obtiene la mitad de la herencia, y éstos la otra mitad. No existiendo heredes sui, se confiere a próximo agnado o a los próximosagnados de igual grado el ius familiae habendae, esto es, el derecho de entrar en losbienes del causante. Entre los adgnati, el próximo excluye al remoto; y si concurrenvarios de igual grado, la herencia se divide por cabezas –in capita. Para ver quien esel más próximo, no se atiende al momento de la muerte, sino a aquel en que se sabeciertamente que el difunto murió sin dejar testamento; en caso de morir testado, seprefiere ver quién es el más próximo en el momento de saberse ciertamente que no
  • 10. hay ningún heredero por el testamento otorgado. Si el adnado más próximo renunciaa la herencia o muere antes de haber aceptado, al grado subsiguiente no le competederecho alguno. No existe, pues, una sucesión entre los varios grados –successiograduum. Derecho Pretoriano El pretor hace justicia a los vínculos de la sangre, emparejándolos con lospuramente agnaticios de la vieja y típica familia romana. Reconoce, por otra parte, lasuccessio graduum y la successio ordinum. El llamamiento pretorio alcanza a cuatroclases de personas: Unde Liberi. “Está constituida por los sui del derecho civil, y, además, poremancipados y sus descendientes. Quedan fuera de llamamiento los hijos dados enadopción que no hayan sido emancipados por el padre que los adoptó, los hijosadoptivos emancipados y la uxor o la nurus remancipada”. Unde Legitimi. “Está formada por los herederos del Derecho civil. Enrealidad, tan sólo por los agnados, ya que, de una parte, los sui heredes son llamadosen la clase de los liberi, y de otra, la sucesión de los gentiles llegó a desaparecer”. Unde Cognati. “Comprende los parientes consanguíneos del difunto por lineamasculina o femenina, hasta el sexto grado, y del séptimo los hijos de primossegundos del causante, sobrino sobrinave nati et nate. Dado que en este llamamientose atiende, por modo único, al parentesco natral, nada dicen ahora las calificacionesciviles emancipati, capite deminuti, sui filiifamilias. Los hijos ilegítimos suceden a lamadre y a los parientes maternos. Entre los cognados, el más próximo excluye al máslejano, y los de igual grado suceden por cabezas. Unde Vir et uxor. “El pretor establece, por último, un derecho reciproco desucesión entre marido y mujer, siempre que se trate de matrimonio iustum, disueltopor la muerte”. Dos instituciones en el derecho pretorial debemos destacar: a) Collatio bonorum. b) Collatio dotis.
  • 11. Collatio Bonorum El derecho civil no llamaba, como se ha precisado, a los hijos emancipadosdel causante, a la herencia de éste, por no encontrarse bajo la patria potestad almomento del fallecimiento del de cujus. El pretor modificó en ese sentido al derechocivil, incorporó a los hijos emancipados a la herencia de padre, confiriéndoles labonorum possessio contra tabulas, en el supuesto de que hubieren sido omitidos o noincluidos en el testamento de su padre; o bien les acordó la bonorum possessio undeliberi, para el caso de que el causante hubiere fallecido ab-intestato. En estos casos, seles señaló a los hijos emancipados la obligación en que se encontraban de concurrir ala herencia, con parte de los bienes que hubieren adquirido en el lapso comprendidodesde la emancipación hasta la muerte del causante, que por lo demás es bastanteequitativo, ya que las pertenencias de los hijos bajo patria potestad beneficiaban alpater familias, aumantando el patrimonio. Collatio Dotis El pretor estableció que la hija o nieta que concurriere a la sucesión, debíallevar a colación la dote profecticia, ya que el causante, al constituir dote a favor desu hija, había desprendido parte del patrimonio hereditario en beneficio de aquélla. Sedescontaba a la hija de lo que le correspondía por herencia, la porción que habíarecibido en dote, manteniéndose el principio de la igualdad. Derecho de Justiniano El derecho Justiniano constituye, la fundamentación de las legislacionesmodernas en relación con las sucesiones hereditarias. El sistema justinianeo secaracteriza por: a. La cognación, parentesco natural, atribuye la cualidad de heredero ab- intestato, lo mismo que el parentesco civil o agnación, no importando ya esta última, ninguna preferencia. Ello significa que la cualidad de heredero ab-intestato puede resultar de la cognación como de la agnación, sin privilegio de esta última.
  • 12. b. Existen, de acuerdo al parentesco natural, tres órdenes de herederos: descendientes, ascendientes y colaterales. c. La partición procedía por troncos, entre descendientes y sobrinos o sobrinas, y por cabeza, entre los demás parientes. d. la successio graduum es admitida, evitándose las sucesiones vacantes. La Legítima En el Derecho sucesorio, se llama Legítima a aquella porción de bienes de queel testador (persona que hace el testamento) no puede disponer por haberla reservadola Ley a determinados herederos, llamados por ello herederos forzosos o legitimarios.Es decir, todo legitimario es heredero, mas no todo heredero es legitimario (hay unarelación de género-especie). Esta obligación se complementa con la norma de que una persona no puededonar en vida lo que no podría legar tras su muerte, por lo que la legítima tambiénafecta indirectamente a las transacciones inter vivos. Pero si el testador quiere repartirlas cosas de otra forma, tendrá que tener en cuenta los siguientes derechos: • La herencia se divide en tres partes. Una de ellas forma la legítima estricta y se reparte entre los hijos a partes iguales. Si alguno de ellos ha fallecido, heredan sus descendientes por derecho de representación. • Otra parte constituye el “tercio de mejora” que se reparte también entre hijos y descendientes pero no necesariamente a partes iguales. Se puede beneficiar a unos hijos frente a otros. Si no hay testamento, o éste no dice nada al respecto, el tercio de mejora se suma a la legítima y se reparte a partes iguales entre los hijos y descendientes. • Y el último tercio, llamado “de libre disposición”, el testador puede dejárselo a quien quiera, sea familiar, o no. Sobre esta parte puede decidir con absoluta libertad. • En el caso de que no haya descendientes, heredan los padres y ascendientes pero, en este caso, no existe el derecho de representación
  • 13. es decir, que si vive el padre o la madre del fallecido no heredan los abuelos. • La “legítima” de los padres y ascendientes es la mitad de la herencia si no hay cónyuge viudo, siendo la otra mitad de libre disposición. Si hay cónyuge viudo, los padres o ascendientes reciben la tercera parte de la herencia; el cónyuge viudo el usufructo de la mitad de la herencia y el resto es de libre disposición. La “legítima del cónyuge” viudo varía en función de una serie decircunstancias y, además, no hereda la propiedad, sino el usufructo. La cuantía, si hayhijos, es el usufructo del tercio de mejora. Si no hay hijos, pero sí ascendientes, lecorresponde el usufructo de la mitad de la herencia. Pero además, si el testador lodesea, puede dejar a su cónyuge la propiedad del tercio de libre disposición, haya ono ascendientes o descendientes, y si éstos no existen, puede declararlo herederouniversal de todos sus bienes. Cuando se reparte la herencia entre los herederos forzosos para mantener laigualdad entre ellos, se hace una operación llamada colación que consiste enconsiderar los bienes que el fallecido ha donado en vida a cada uno de ellos, como unanticipo de la herencia y se tienen en cuenta para establecer las partescorrespondientes a cada uno. Monto y Calculo de la Legítima Para determinar lo que le corresponde por esta “cuarta parte legítima”, habíaque establecer primero el patrimonio neto del testador en el momento de sufallecimiento. (a) Para el cómputo del patrimonio del testador, hay que computar todos losbienes. Se incluían los créditos, incluso los sometidos a condición por lo menosmientras no se decida el hecho condicional. Los bienes que han sido legados odonados mortis causa se incluyen en la masa hereditaria, puesto que hasta esemomento están dentro del patrimonio del testador.
  • 14. Había que descontar las deudas que pesan sobre la herencia y los gastosfunerarios. Pero también se descuentan el valor de los esclavos manumitidos portestamento (Ulpiano). (b) Una vez calculado el monto de la masa hereditaria, hay que ver cómo secalcula la “cuarta parte”. Había que computar todo aquello que el heredero que sequerellaba hubiera recibido por causa de muerte, ya como heredero, como legatario,como fideicomisario o por una donación mortis causa En efecto, con ello esteheredero obtenía bienes respecto de los cuales no podía aducir que el testador habíaincumplido el officium pietatis. Como se ve, sin entrar en mayores detalles, esta cuarta parte se calcula comola quarta Falcidia. (c) Para el supuesto de que hubiera varios legitimarios en el mismo grado, laquarta pars se debía dividir entre ellos. De este modo, si el testador dejó dos hijos ylos desheredó injustamente, la “legítima” de cada uno es 1/8. Esta “legítima” nopuede variar con posterioridad, ya es personal. Así, si uno de los hijos renuncia a laquerella o es vencido en ésta, el otro no puede pedir el acrecentamiento (Ulpiano). La querella inofficiosi donationis. Las donaciones realizadas inter vivos, enprincipio, no entran en el cómputo de la masa hereditaria puesto que los bienesdonados no estaban en el patrimonio del testador al momento de su muerte. Pero yadesde la época de Alejandro Severo (Paulo, Dig., 31.87.3) se admitió el tomarlas enconsideración. El caso consistía en que, una abuela, para impedir la querellainofficiosi testamenti consumió su patrimonio en las donaciones hechas a su nieto. Ycontestó la consulta que se le efectuara decidiendo que “exige la razón que se revoquerespecto de la mitad de lo que donó”. De este modo, se va conformando una querella especial, a semejanza de laquerella inofficiosi testamenti (Emp. Constancio, Cod., 3.29.9, año 361), y que seráconocida como querella inofficiosae donationis. En general, si bien los textos de lasconstituciones del Código no resultan del todo claras, aquellos que tienen derecho a la“legítima” pueden dirigirse contra los beneficiados por las donaciones realizadas porel testador inter vivos, a los efectos de poder defender su portio legitima. De este
  • 15. modo, no se trataba de provocar la nulidad de dichas donaciones, sino simplementerevocarlas reduciéndolas hasta un monto que asegure la “legítima” (Diocleciano yMaximiano, Cod. 3.29.7-8). Igualmente si el pater, cuando hizo la donación inter vivos declaró que lohacía para que se computara a la “legítima”, entonces el monto de lo donado seimputaba a ésta (Ulpiano, Dig., 5.2.25 pr.). Esta solución será confirmada porJustiniano (Cod., 3.28.35.2; año 530). Se establecerá el principio general de que todaliberalidad concedida en vida debe ser colacionada. Indudablemente juega acá elprincipio de considerarlas como adelanto de la herencia (Inst. Just., 2.18.6; Cod.6.20.20). Así, aparte de las propiamente donaciones, lo mismo ocurría si el paterhabía donado inter vivos una suma de dinero para que comprara un empleo imperial oun grado militar (ad militiam emenda; Just., Cod. 3.28.30.2). Se ve, por ello, queciertos cargos resultaban venales. La querella inofficiosi dotis. A su vez, la dote dada a una hija no eracomputable para la quarta pars, porque ella entraba en el patrimonio de su marido.Pero el emperador Zenón permitió imputar sobre la “legítima” la dote constituida auna hija y la donación propter nuptias hecha a un hijo (Cod. 3.28.29, año 479). Paraello se empleaba una querella inofficiosi dotis. Los Legados Se denomina legado o manda al acto a través del cual una persona, en sutestamento, decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra personadeterminada. Hablamos en todo caso de bienes individuales, y no de porciones delpatrimonio. También recibe por extensión ese nombre el conjunto de bienes que sonobjeto del legado. La persona que recibe un legado es denominada legatario y, normalmente,tiene menos derechos que un heredero a la hora de la administración y defensa delcaudal hereditario. En caso de pleito, por ejemplo, los herederos pueden representar alpatrimonio hereditario en juicio, pero no los legatarios. Otra limitación del legatarioes que no tiene derecho a acrecer.
  • 16. Adquisición Diferencia entre dies cedit y dies venit.- Se llamaba dies cedit al día en quenacía, para el legatario, su derecho, y se fijaba en su persona. Se llamaba dies venit aldía en que se hacía exigible el derecho del legatario y en que podía demandar alheredero para obtener su cumplimiento. El más importante de esos dos momentos erael dies cedió, por dos conceptos: 1. Era necesario que el legatario estuviera vivo y que fuera capaz en elmomento del dies cedió; de otro modo era caduco el legado. Poco importaba, por locontrario, que hubiese muerto o que se hubiera vuelto incapaz entre el diev cedit y eldies venit. 2. Cuando el legatario nombrado era persona alieni iuris, había que colocarseen el momento del die cedit para saber quién aprovecharía el beneficio del legado.Así, era el propietario del esclavo el dies cedit quien recogía el provecho, aun cuandohubiera cambiado de dueño o se hubiere vuelto libre entre el dies cedit y el dies venit. Objetos Posibles de los Legados El legado atendiendo a su objeto puede ser del más variable contenido: a. Lagatum. “Especies, es decir que el legado versa sobre un bien específicoy concreto en el cual si se lega un caballo determinado deberá darse este y no otro”. b. Legatum generis. “Es decir si se lega algo genérico estará en la categoríaque los romanos llamaban genus pero de tratarse de un legatum per vindicatium lacosa deberá pertenecer al testador y la preferencia será del legatario”. c. Lagatum optionis. “En este caso el legatarium tania la opción de elegir aun esclavo entre varios”. d. Legatum electionis. “El Derecho de Justiniano contempló la option y laelectio como sinónimos pero se permitió por primera vez la elección del herederosiempre y cuando los legatarios hubieran muerto”. e. Legatum partitionis. “Es una parte de la herencia o bien de una fracciónnumérica”.
  • 17. Invalidez de los Legados Estos pueden ser nulos por: 1.- Cuando le faltan condiciones esenciales para su validez. 2.- Por aplicación de la regla catoniana que determina que el legado que nopodía tener eficacia, si hubiera muerto el testador en el momento de hacer eltestamento, no podía tener validez sea cual fuere el momento en el que el testadorhubiese muerto. 3.- Por efecto de causas posteriores; esto es que pueden invalidarse por lassiguientes causas: como cuando el testador cae, cuando muere o se incapacita ellegatario antes del “diescedit”, cuando se repudian, cuando no se realiza la condición,cuando se pierde la cosa legada sin culpa del heredero, cuando el testador lo revoca. Los Fideicomisos Fideicomiso deriva del latín fideicommissum, donde fides es fe y commissumconfiado, encargo, comisión, encomienda. El término Fideicomiso, se desprende detratarse simplemente de un encargo o una comisión de confianza. La comisión de confianza, se caracteriza principalmente en la necesidad deuna persona llamada Fideicomitente (Fiduciante) de depositar su confianza en unadministrador para un fin determinado, él cual acepta el encargo, y recibe los bienestransferidos por él primero, no siendo éstos, patrimonio de quien los gerencia, nipudiendo utilizarlos en su beneficio. En tal sentido el fideicomiso, pudiera ser resumido a grandes rasgos, comouna gerencia confiable de bienes de manera personalizada, de acuerdo al encargorecibido por el Administrador (Fiduciario o Fiduciaria) del Fideicomitente, a favor deun Beneficiario. Los Entes participantes en una relación de Fideicomiso son: Fideicomitente: El Fideicomitente transfiere los bienes a la propiedadfiduciaria, designa el Beneficiario en el fideicomiso, e indica la finalidad del mismo.
  • 18. Fiduciario: Es quien recibe para el Fideicomiso, en carácter de PropiedadFiduciaria, los bienes entregados por el Fideicomitente, con la obligación de darle adichos bienes, el destino estipulado en el contrato de fideicomiso. Beneficiarios: Persona que recibe los beneficios de la administraciónfiduciaria, por disposición del Fideicomitente. Fiducia cum creditore, proporcionar al acreedor de una garantía real paraasegurar una deuda. El deudor trasmitía la propiedad del bien a su acreedor, y este lorecibía en virtud del Pacto Fiducia, comprometiéndose éste último a reintégrala aldeudor cuanto él hubiese pagado su deuda. Fiducia cum amico, una persona recibía un bien de otra, para que pudierausarlo y disfrutarlo gratuitamente, con la obligación devolverlo a quien se lo habíaotorgado. Obligaciones del Fiduciario Administración e inversión del Fondo Fiduciario, para la obtención de lafinalidad del fideicomiso: El Fiduciario manejará los bienes según su naturaleza,buscando obtener las mejores condiciones de inversión sin que el Fiduciario dispongade ellos, de acuerdo a los parámetros establecidos en la redacción de documento defideicomiso y en procura de cumplir con la finalidad para el cual fue constituido. Responsabilidad por el manejo del Fondo Fiduciario: El Fiduciario,responderá por el mal manejo en la administración de los bienes dados enfideicomiso. Mantener separados de sus activos o de otros fideicomisos, los bienesdados en Propiedad Fiduciaria: El Fiduciario deberá mantener en contabilidadseparada, los bienes entregados en Fideicomiso, no pudiendo confundir el patrimoniofideicometido con el suyo, o el de cualquier otro patrimonio dado en propiedadfiduciaria. Sin embargo sólo para efectos de inversión, el Fiduciario podrá consolidarlos Fondos Fiduciarios de los fideicomisos que administra, a fin de obtener un mejorrendimiento.
  • 19. Rendir cuenta de su Gestión. (Contabilidad): El Fiduciario deberá presentarinformes sobre el movimiento contable de los bienes recibidos en propiedadfiduciaria, ingresos y egresos producidos, cartera de inversiones, etc. EL fiduciariorendirá cuentas de su gestión, ya sea al Fideicomitente, a los Beneficiarios, o aquienes éstos designen. Generalmente la rendición de cuentas, incluye la elaboraciónde Estados Financieros presentados periódicamente. Codicilos Un Codicilo, es una disposición que el testador añade a su testamento conposterioridad a ser otorgado y que tiene como objeto realizar una modificación nosustancial del mismo, siempre y cuando no se alteren los herederos ni cualquiera delas condiciones que les afectan en tal condición. De esta manera, es un documentopor el que se modifica una disposición testamentaria o que constituye la últimavoluntad.
  • 20. CONCLUSIÓN La expresión sucesión responde a una identidad o sinonimia con el términoherencia. Desde ese punto de vista, es “la transmisión de ese acervo de bienes,créditos y deudas a otra persona -heredero-, que continuará la personalidad delcausante”. Como titular de un patrimonio toda persona mientras vive, tiene una seriede relaciones jurídicas, y así será sujeto activo de derechos reales y personales ysujeto pasivo de diversas obligaciones. El testamento es definido en el articulo 833 del Código Civil así: “Eltestamento es un acto revocable por el cual una persona dispone para después de sumuerte de la totalidad o de parte de su patrimonio, o hace alguna otra ordenación,según las reglas establecidas por la Ley”. En lo que atañe a la clasificación de los testamentos, éstos pueden serordinarios y especiales o extraordinarios. Los primeros se definen como todosaquellos que pueden ser otorgados o confeccionados por las personas que tengancapacidad de testar. Los segundos, son los que solamente pueden ser otorgados deacuerdo a factores, circunstancias o causas, de conformidad con un conjunto denormas que lo regulan. La sucesión intestada es subsidiaria de la testamentaria y se abre a falta detestamento, o que éste sea nulo, o invalido por encontrarse incurso en causas ex postfacto, o cuando el heredero testamentario no ha podido por incapacidad o no haquerido aceptar la herencia, permite suponer, lo expuesto, que el momento en que elheredero ab-intestato es llamado, no coincide a veces con el de la muerte delcausante.
  • 21. BIBLIOGRAFÍAAbouhamad, C. (1997). Anotaciones y Comentarios sobre Derecho Romano. Tomo III. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. Caracas. 1º reimpresión de 2º ediciónCalvo, E. (2002). Código Civil Venezolano. Caracas, Venezuela. Ediciones Libra. Octava edición.Rodríguez, L. (2003). Sucesiones (Comentarios al Código Civil Venezolano). Caracas, Venezuela. Ediciones Livrosca. Segunda edición.

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